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  • 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장 수입한 사건, 대구고등법원 2020노562 판결에서 유죄가 인정되었습니다.

    개요 이 사건은 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장하여 수입한 혐의로 기소된 피고인들에 대한 항소심 판결입니다. 대구고등법원 2020. 8. 19. 선고 2019노562 판결에서 법원은 피고인들의 대부분의 혐의를 유죄로 인정하고 징역형과 벌금형을 선고하였습니다. 대법원은 상고를 모두 기각하였습니다. 피고인 이 사건의 주요 피고인은 B와 C입니다. B는 주식회사 F의 대표이사이자 주식회사 H의 실제 대표자였고, C은 해상운송중개업체인 주식회사 D의 대표자였습니다. 또한 법인인 주식회사 F과 주식회사 H도 피고인으로 기소되었습니다. 사건의 경위 피고인들은 2017년경부터 북한에서 생산된 무연탄과 무연성형탄을 러시아산으로 위장하여 한국으로 수입 한 혐의를 받았습니다. 이들은 러시아 홈스크항 등을 경유하여 원산지를 세탁하고, 허위의 원산지증명서를 발급받아 이를 한국 세관에 제출 하는 방식으로 불법 수입을 진행했습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들을 남북교류협력에 관한 법률 위반, 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세), 관세법위반, 컴퓨터등사용사기, 유가증권위조, 위조유가증권행사, 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(허위세금계산서교부등) 등의 혐의로 기소하였습니다.구체적으로 검사는 다음과 같은 내용으로 공소를 제기하였습니다: 피고인 B와 C이 공모하여 2017년 4월경부터 10월경까지 여러 차례에 걸쳐 북한산 무연탄과 무연성형탄을 러시아산으로 위장하여 수입 하였다는 점 피고인들이 허위의 신용장 거래를 통해 은행을 기망하여 재산상 이익을 취득 하였다는 점 피고인들이 유가증권인 선하증권을 위조하고 이를 행사 하였다는 점 피고인 B가 허위의 세금계산서를 발급 하였다는 점 검사는 이러한 행위들이 남북교류협력에 관한 법률, 관세법, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 등을 위반한 것이라고 주장하였습니다. 허위의 신용장 개설과 위조된 선하증권 제시에 대한 주요 내용을 살펴보면 다음과 같습니다: 피고인들은 실제 물품 거래 없이 허위로 수입계약을 체결하고, 이를 근거로 국내 금융기관에 신용장을 개설했습니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다: 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니 'CC에너지'로부터 원자재를 수입하는 것처럼 허위 수입계약서를 작성 이 계약서를 근거로 국내 은행에 신용장 개설을 신청 은행 직원을 속여 신용장을 개설하게 함 신용장이 개설되면 위조된 선하증권을 제시하여 신용장 대금을 선결제 받았습니다: MS워드 프로그램으로 허위의 선하증권 양식을 작성 중국 내 협력자를 통해 선하증권에 허위 회사 명판을 날인하고 서명 이렇게 위조된 선하증권을 중국 은행에 제시하여 신용장 대금을 선결제 받음 이런 방식으로 2017년 8월부터 2018년 8월까지 총 72회에 걸쳐 대규모로 범행을 저질렀습니다. 피해 은행들은 이를 통해 총 430억 원 이상의 신용장 개설 및 지급보증 채무를 부담 하게 되었습니다. 죄명 남북교류협력에 관한 법률 위반 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) 관세법위반 컴퓨터등사용사기 유가증권위조 위조유가증권행사 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(허위세금계산서교부등) 피고인의 주장 피고인 B는 대부분의 혐의를 부인하며 다음과 같이 주장하였습니다: 원심 판시 『2018고합549』 범죄사실 제2항의 범죄를 제외한 나머지 각 범죄를 저지른 사실이 없고, 범죄의 고의도 없었다. 명백한 무죄의 증거가 있음에도 불구하고 원심이 유죄로 인정한 것은 잘못이다. 피고인 C은 다음과 같이 주장하였습니다: 원심 판시 『2018고합549』 범죄사실 제4의 가.항 중 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) 혐의와 관련하여, B의 일방적인 지시에 따라 각종 수입서류를 발급받아 서류작업을 하거나 전달하는 데 그쳤을 뿐, B와 공모를 하거나 공동의 범행계획 아래 분업적 행위실행을 한 것이 아니다. 따라서 이 범행에 관하여 방조범은 몰라도 공동정범으로서의 죄책을 지지 않는다. 1심 법원의 판단 1심 법원인 대구지방법원은 대부분의 혐의에 대해 유죄를 인정하였습니다. 주요 쟁점별 판단은 다음과 같습니다: 북한산 무연탄 불법 수입 혐의 법원은 피고인들이 공모하여 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장하여 수입한 사실을 인정하였습니다. 이는 남북교류협력에 관한 법률과 관세법을 위반 한 것으로 판단하였습니다. 이는 통일부 장관의 승인 없이 북한으로부터 물품을 반입한 것으로, 남북교류협력에 관한 법률을 위반한 행위 입니다. 허위 신용장 거래를 통한 사기 혐의 법원은 피고인들이 실제 물품 거래 없이 허위의 신용장을 개설하고 위조된 선하증권을 제시하여 은행으로부터 재산상 이익을 취득 한 사실을 인정하였습니다. 유가증권 위조 및 행사 혐의 법원은 피고인들이 선하증권을 위조하고 이를 행사 한 사실을 대부분 인정하였습니다. 다만, 피고인 B에 대해서는 일부 유가증권 위조 및 행사 혐의에 대해 무죄를 선고하였습니다. 허위 세금계산서 발급 혐의 법원은 피고인 B가 실제 거래 없이 허위로 세금계산서를 발급 한 사실을 인정하였습니다. 형량과 양형이유: 피고인 B: 이 사건 확정판결 전의 각 죄에 대하여 징역 1년 6개월 및 벌금 912,570,370원 이 사건 확정판결 후의 각 죄에 대하여 징역 2년 6개월 874,147,474원 추징 양형이유: 법원은 피고인 B가 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장하여 대규모로 수입한 점, 허위 신용장 거래를 통해 은행을 기망한 점, 다수의 선하증권을 위조한 점 등을 고려하여 위와 같은 형을 선고하였습니다. 다만, 대부분의 신용장 개설금액을 변제하여 실제 손해가 크지 않은 점 등을 유리한 정상으로 참작하였습니다. 피고인 C: 징역 4년 및 벌금 591,301,250원 양형이유: 법원은 피고인 C이 북한산 무연탄 불법 수입에 적극적으로 가담한 점, 허위 신용장 거래에 관여한 점, 다수의 선하증권을 위조한 점 등을 고려하여 위와 같은 형을 선고하였습니다. 다만, 피고인이 범행을 모두 자백하고 반성하고 있는 점, 범죄전력이 거의 없는 점 등을 유리한 정상으로 참작하였습니다. 피고인 주식회사 F: 벌금 15,000,000원 피고인 주식회사 H: 벌금 10,000,000원 항소심 법원의 판단 항소심 법원인 대구고등법원은 1심 판결을 대부분 유지하면서도 일부 수정하였습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 피고인 B에 대한 판단 이 사건 확정판결 전의 각 죄에 대하여 징역 1년 6개월 및 벌금 1,327,209,462원으로 벌금액을 상향 조정하였습니다. 874,147,474원의 추징을 유지하였습니다. 원심에서 무죄로 판단했던 일부 유가증권 위조 및 행사 혐의에 대해 유죄로 판단하였습니다. 피고인 C에 대한 판단 징역 3년 6개월 및 벌금 591,301,250원으로 징역형을 6개월 감경하였습니다. 피고인 주식회사 F과 주식회사 H에 대한 판단 원심의 판단을 그대로 유지하였습니다. 주요 쟁점별 판단: 북한산 무연탄 불법 수입 혐의 항소심 법원은 1심의 판단을 대부분 유지하며, 피고인들이 공모하여 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장하여 수입한 사실을 인정하였습니다. 허위 신용장 거래를 통한 사기 혐의 항소심 법원도 피고인들이 실제 물품 거래 없이 허위의 신용장을 개설하고 위조된 선하증권을 제시하여 은행으로부터 재산상 이익을 취득한 사실을 인정하였습니다. 유가증권 위조 및 행사 혐의 항소심 법원은 1심에서 무죄로 판단했던 피고인 B의 일부 유가증권 위조 및 행사 혐의에 대해 유죄로 판단을 변경하였습니다. 법원은 "피고인과 C 사이에 신용장 거래를 통해 자금융통 행위에 대한 공모가 인정되는 이상, 그 거래 구조에 있어 공범들 간에 필수적 과정인 선하증권 위조 및 행사에 관련된 행위를 분담한다는 상호 이해가 있었던 것으로 인정할 수 있다"고 판시하였습니다. 허위 세금계산서 발급 혐의 항소심 법원은 1심의 판단을 유지하여 피고인 B가 실제 거래 없이 허위로 세금계산서를 발급한 사실을 인정하였습니다. 양형 이유: 항소심 법원은 1심의 양형 이유를 대부분 수용하면서도 다음과 같은 점을 추가로 고려하였습니다: 피고인 B에 대해: 유가증권 위조 및 행사 혐의에 대한 유죄 판단이 추가된 점 범행의 규모와 횟수가 상당히 많은 점 다만, 대부분의 신용장 개설금액을 변제하여 실제 손해가 크지 않은 점 피고인 C에 대해: 범행을 모두 인정하고 반성하는 태도를 보인 점 실제 수입자로서 북한산 무연탄을 직접 반입하지는 않았고, 선박운송을 알선하며 범행에 가담한 점 범죄전력이 거의 없는 점 대법원의 판단 상고를 모두 기각하였습니다. 10. 시사점 이 판결은 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장하여 불법 수입한 사건에 대한 것으로, 다음과 같은 중요한 시사점을 제공합니다: 남북교류협력법 위반의 엄중성: 법원은 북한산 물품을 불법적으로 반입한 행위를 엄중하게 처벌하고 있습니다. 남북 간 교류와 협력은 정부의 승인 하에 이루어져야 하며, 이를 위반할 경우 중한 처벌을 받게 됩니다. 원산지 세탁의 불법성: 북한산 무연탄을 러시아산으로 위장하여 수입하는 행위는 엄격히 금지됩니다. 이는 국제 무역 질서를 훼손하고 대북제재의 실효성을 저해하는 중대한 범죄행위입니다. 공모 및 공동정범의 인정 기준: 법원은 범행에 대한 공모와 공동정범 여부를 판단함에 있어 구체적인 행위 분담과 의사의 공유 여부를 중요하게 고려합니다. 기업의 책임: 법인도 불법 행위에 대한 책임을 지게 됩니다. 이 사건에서 관련 회사들도 벌금형을 선고받았습니다. 양형 고려사항: 법원은 범행의 규모, 횟수, 피해 정도뿐만 아니라 피고인의 반성 태도, 범죄전력, 실제 이득 여부 등을 종합적으로 고려하여 형을 정합니다. 경제범죄의 심각성: 허위 신용장 거래, 유가증권 위조 등의 경제범죄에 대해 법원은 엄중한 태도를 보이고 있습니다. 실무적 주의사항: 무역업체들은 수입 물품의 원산지 확인에 각별히 주의를 기울여야 하며, 의심스러운 거래는 피해야 합니다. 이 사건은 남북관계와 국제 무역 질서, 경제범죄에 관한 중요한 법적 쟁점들을 다루고 있어, 관련 분야 종사자들에게 중요한 교훈을 제공합니다. 참고로... 이 판결에서 컴퓨터등 사용사기에 해당하는 내용은 다음과 같습니다: 피고인들은 허위의 외상매출채권을 담보로 은행으로부터 대출금을 편취하는 방식으로 컴퓨터등 사용사기 범죄를 저질렀습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다: 피고인 이●●은 피고인 김○○에게 "(주)B글로벌이 (주)D로 무연탄을 공급하는 것처럼 허위의 매매계약서를 작성한 다음 이를 근거로 외상매출채권을 발급받아 줄 것이니 허위 전자계산서를 발급하여 이를 등록하는 방식으로 외상매출채권을 담보로 한 대출을 받아 달라"고 제안했습니다. 이에 따라 (주)D 직원은 실제로 무연탄을 구매한 사실이 없음에도 불구하고, 은행의 외상매출채권 발행 관련 인터넷 뱅킹에 접속하여 허위의 외상매출채권을 발행했습니다. (주)B글로벌 직원은 은행의 외상매출채권 담보대출 인터넷 뱅킹에 접속하여 위 허위 외상매출채권을 담보로 대출을 신청했습니다. 이러한 방식으로 2016년 10월부터 2017년 12월까지 총 11회에 걸쳐 약 31억 9천만 원의 대출금을 편취했습니다. 법원은 이를 " 컴퓨터 등 정보처리장치에 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 하여 재산상의 이익을 취득"한 행위로 판단하여 컴퓨터등 사용사기죄로 인정 했습니다.

  • 신용장 사기와 관세법 위반으로 징역 7년 선고된 사건, 대법원 2020도11873 판결을 통해 본 국제무역 사기의 위험성입니다.

    개요 이 사건은 신용장을 이용한 수출 사기와 관세법 위반 혐의로 기소된 피고인들에 대한 대법원 2020도11873 판결입니다. 피고인들은 실제 가치보다 훨씬 비싼 가격으로 무기항균제를 수출하는 것처럼 꾸며 은행으로부터 수출환어음 매입대금을 편취하고, 관세법을 위반한 혐의로 기소 되었습니다. 1심과 항소심에서 유죄가 인정되어 징역형이 선고되었고, 대법원에서 상고가 기각되어 형이 확정되었습니다. 피고인 이 사건의 주요 피고인은 A, B, C와 법인인 D, E입니다. A는 무기항균제 납품업체인 D의 대표이고, B와 C는 수출업체인 E의 대표입니다. 사건의 경위 2014년 초, 피고인들은 일본인 H와 함께 신용장을 이용한 수출 거래를 계획 했습니다. 이들은 실제로는 저가의 무기항균제를 수출하면서 고가의 제품을 수출하는 것처럼 꾸며 은행으로부터 수출환어음 매입대금을 편취하기로 공모 했습니다. 2015년 8월과 10월, 미화 150만 달러와 300만 달러 규모의 신용장이 각각 개설되었습니다. 피고인들은 이를 이용해 실제로는 저가의 무기항균제를 수출하면서 고가의 제품을 수출하는 것처럼 수출신고를 하고, AG은행으로부터 수출환어음 매입대금을 편취 했습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기), 관세법위반 등의 혐의로 기소했습니다. 주요 공소사실은 다음과 같습니다: 피고인들은 공모하여 저품질의 무기항균제를 고가로 수출하는 것과 같은 외관을 작출한 후, 신용장을 이용해 금융기관에 수출환어음을 매도하는 방법으로 어음금 상당액을 편취 했습니다. 피고인들은 무기항균제의 수출가격을 조작하여 신고함으로써 관세법을 위반 했습니다. 피고인 A는 E의 재무제표를 위조하여 은행에 제출 했습니다. 검사는 이러한 행위가 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호, 관세법 제270조의2 등에 해당한다고 주장했습니다. 죄명 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 관세법위반 사문서위조 위조사문서행사 피고인의 주장 피고인들은 주로 다음과 같은 주장을 펼쳤습니다: 피고인 A: 자신은 H 등에게 기망당해 이 사건 각 범행에 이르게 되었다고 주장했습니다. H 등에게 속아 신용장을 이용한 수출거래를 한다고 믿고 행위를 했으므로 범행의 고의가 없었다고 주장 했습니다. 피고인 B: 공소사실이 불특정하다고 주장했습니다. 공소장에 공모의 일시, 장소, 방법이 구체적으로 적시되지 않았다고 했습니다. 사기 범행에 가담한 사실이 없다고 주장했습니다. 2015년 10월 28일 합의서를 통해 수출환어음 매도업무를 C에게 이전했으므로, 그 이후의 범행에 대해서는 책임이 없다고 주장했습니다. 관세법 위반 혐의에 대해서는, 수출자와 수입자가 합의한 가격과 다른 가격을 신고한 것이 아니므로 가격조작신고에 해당하지 않는다고 주장했습니다. 피고인 C, D, E: 주로 양형부당을 주장했습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원은 피고인들의 혐의를 대부분 유죄로 인정했습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 혐의에 대해: 법원은 피고인들이 공모하여 저품질의 무기항균제를 고가로 수출하는 것과 같은 외관을 작출한 후, 신용장을 이용해 금융기관에 수출환어음을 매도하는 방법으로 어음금 상당액을 편취했다고 판단했습니다. 피고인들의 범행 고의와 공모 관계를 인정 했습니다. 관세법위반 혐의에 대해: 법원은 피고인들이 무기항균제의 수출가격을 조작하여 신고했다고 판단했습니다. 수출자와 수입자 사이에 가격에 대한 의사의 합치가 있었다고 하더라도, 그것이 부당하게 재산상 이익을 취득할 목적으로 조작된 것이라면 관세법 위반에 해당한다고 보았습니다. 사문서위조 및 위조사문서행사 혐의에 대해: 피고인 A가 E의 재 무제표를 위조하여 은행에 제출한 행위를 유죄로 인정 했습니다. 형량: 피고인 A: 징역 7년 피고인 B: 징역 6년 피고인 C: 징역 6개월 피고인 D: 벌금 4,000만 원 피고인 E: 벌금 6,000만 원 항소심 법원의 판단 항소심 법원은 1심 판결을 그대로 유지했습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 공소사실의 특정성에 대해: 법원은 공소사실이 충분히 특정되었다고 보았습니다. 공모공동정범의 경우 모의의 구체적인 일시, 장소, 내용 등이 반드시 상세하게 특정될 필요는 없고, 의사합치가 성립된 것이 밝혀지는 정도면 충분하다고 판단했습니다. 사기 범행의 성립에 대해: 법원은 피고인들이 신용장을 이용한 명목상의 수출거래를 통해 은행을 기망하여 수출환어음 매도금액을 편취했다고 판단했습니다. 피고인들의 범행 고의와 공모 관계를 인정 했습니다. 관세법 위반에 대해: 법원은 피고인들이 부당하게 재산상 이익을 취득할 목적으로 물품의 가격을 조작하여 신고했다고 보았습니다. 수출자와 수입자 사이에 가격에 대한 합의가 있었다고 하더라도, 그것이 부당한 목적으로 조작된 것이라면 관세법 위반에 해당 한다고 판단했습니다. 피고인 B의 책임 범위에 대해: 법원은 피고인 B가 2015년 10월 28일 합의서를 작성했다고 해서 그 이후의 범행에 대한 책임에서 벗어나는 것은 아니라고 판단했습니다. B가 여전히 범행의 전체 과정에 관여하고 있었다고 보았습니다. 피고인 A의 정범성에 대해: 법원은 피고인 A가 단순히 방조한 것이 아니라 범행의 주도적 역할을 했다고 보아 정범으로 판단 했습니다. 항소심 법원은 이러한 판단을 근거로 1심의 형량을 그대로 유지했습니다. 대법원의 판단 대법원은 피고인들의 상고를 모두 기각했습니다. 대법원은 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 공동정범, 관세법 제270조의2의 '물품의 가격 조작' 등에 관한 법리오해, 심리미진 등의 잘못이 없다고 판단했습니다. 시사점 이 판결은 국제무역 거래에서 발생할 수 있는 사기 행위의 위험성과 그에 대한 법적 제재를 잘 보여주고 있습니다. 이 사건을 통해 우리는 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있습니다: 신용장 거래의 위험성: 신용장은 국제무역에서 중요한 결제 수단이지만, 이를 악용한 사기 행위가 발생할 수 있습니다. 은행이나 무역 당사자들은 신용장 거래 시 상품의 실제 가치와 거래의 진정성을 철저히 확인할 필요가 있습니다. 공모에 의한 범죄의 위험성: 이 사건에서 여러 당사자가 공모하여 범죄를 저질렀습니다. 공모에 의한 범죄는 개인이 저지르는 범죄보다 더 큰 피해를 줄 수 있으며, 법적으로도 더 무거운 처벌을 받을 수 있습니다. 관세법 위반의 중대성: 수출입 가격을 조작하는 행위는 단순한 탈세를 넘어 국가 경제에 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다. 이 판결은 그러한 행위에 대해 엄중한 처벌이 가능함을 보여줍니다. 기업의 윤리경영 중요성: 이 사건에 연루된 기업들은 막대한 금전적, 법적 불이익을 받았습니다. 기업은 단기적인 이익보다는 장기적인 관점에서 윤리경영을 실천해야 합니다. 법적 책임의 범위: 이 판결은 범죄에 가담한 정도와 역할에 따라 책임의 범위가 달라질 수 있음을 보여줍니다. 범죄에 직접 가담하지 않았더라도 공모에 참여했다면 책임을 질 수 있습니다. 국제 무역 거래의 주의사항: 국제 무역에 참여하는 기업들은 거래 상대방의 신뢰성, 거래의 진정성, 상품의 실제 가치 등을 철저히 확인해야 합니다. 의심스러운 거래 제안은 반드시 전문가의 조언을 구해야 합니다. 법적 대응의 중요성: 이러한 사건에 연루되었을 경우, 초기부터 전문 변호사의 조력을 받아 적절히 대응하는 것이 중요합니다. 법적 대응 과정에서의 실수가 더 큰 불이익으로 이어질 수 있습니다. 판례의 한계: 이 판결은 특정 사실관계에 기반한 것입니다. 비슷해 보이는 상황이라도 세부적인 사실관계가 다르면 다른 판단이 나올 수 있습니다. 따라서 본인의 상황에 이 판례를 적용할 때는 반드시 전문 변호사와 상의하시기 바랍니다. 참고로... 신용장과 환어음의 관계 및 발행자 등에 대해 설명드리겠습니다. 신용장(Letter of Credit, L/C)은 수입자의 거래은행이 수출자에게 대금지급을 보증하는 문서 입니다. 수입자의 요청에 따라 수입자의 거래은행(개설은행)이 발행 합니다. 환어음(Bill of Exchange)은 쉽게 말하면, 수출자가 수입자 앞으로 발행하는 지급 요청 문서 입니다. 수출자가 발행하여 수입자에게 일정 금액을 지급하라고 요청하는 것입니다. 수출환어음 또는 선적서류의 매입이란? 수출상이 신용장에 따라 선적을 완료하고 발행한 수출환어음 또는 신용장에서 요구한 선적서류 일체를 지정은행이 매입 하고 그 대금을 개설은행을 통하여 수입상에게 추심 하는 것으로서, 수출상에 대한 금융(우편기간 또는 어음기간)을 원활히 하여 주는 일종의 여신행위 를 말합니다. 이 사건에서 구체적인 관계를 살펴보면: 신용장 발행: 발행자: DT은행(미국) 개설의뢰인: AE(수입자) 수취인: 피고인 E(수출자) 환어음 발행: 발행자: 피고인 E(수출자) 지급인: AE(수입자) 수취인: AG은행(매입은행) 거래 흐름: AE(수입자)가 DT은행에 신용장 개설 요청 DT은행이 피고인 E(수출자) 앞으로 신용장 발행 피고인 E가 물품 선적 후 환어음 발행 피고인 E가 AG은행에 환어음 매입 신청 AG은행이 환어음 매입대금 지급 AG은행이 DT은행에 대금 청구 이 사건의 문제는 실제 저가의 물품을 수출하면서 고가로 신용장과 환어음을 발행하여 은행을 기망한 것입니다. 정상적인 거래였다면 신용장과 환어음 금액이 실제 수출 물품의 가치와 일치 해야 합니다. 일반 환어음과 수출입 거래에서 사용되는 환어음(수출환어음)의 주요 차이점은 다음과 같습니다: 발행 목적 일반 환어음: 국내 거래에서 대금 결제 수단으로 사용됩니다. 수출환어음: 국제 무역 거래에서 수출대금을 회수하기 위한 목적으로 사용됩니다. 당사자 일반 환어음: 발행인, 지급인, 수취인이 국내 당사자들입니다. 수출환어음: 수출업자(발행인), 수입업자(지급인), 수출업자의 거래은행(수취인) 등 국제 당사자들이 관여합니다. 통화 일반 환어음: 주로 국내 통화로 발행됩니다. 수출환어음: 주로 달러화 등 국제 통화로 발행됩니다. 신용장과의 연계 일반 환어음: 신용장과 무관합니다. 수출환어음: 대부분 신용장 거래의 일부로 발행되며, 신용장 조건에 부합해야 합니다. 은행의 역할 일반 환어음: 단순 지급 중개 역할을 합니다. 수출환어음: 매입, 추심 등 적극적인 역할을 수행하며 수출업자에게 대금을 선지급하기도 합니다. 서류 첨부 일반 환어음: 보통 환어음만 단독으로 사용됩니다. 수출환어음: 선하증권, 보험증권 등 무역 관련 서류가 함께 첨부됩니다. 법적 근거 일반 환어음: 국내 어음법의 적용을 받습니다. 수출환어음: 국제 규칙(UCP 600 등)의 적용을 받습니다. 유통성 일반 환어음: 국내에서 제한적으로 유통됩니다. 수출환어음: 국제적으로 유통되며, 은행 간 거래에 활용됩니다. 이러한 차이점들로 인해 수출환어음은 국제 무역 거래의 특수성을 반영하여 더 복잡하고 엄격한 규칙과 절차에 따라 처리됩니다.

  • 금괴 밀수입 사건에서 공동정범과 방조범의 구별 - 광주고등법원 2020. 9. 25. 선고 (전주)2019노225 판결을 통해 본 형법상 공범 이론의 실제 적용입니다.

    개요 이 사건은중국에서 한국으로 대규모 금괴밀수입을 한 혐의로 기소된피고인들에 대한 형사재판입니다. 전주지방법원 군산지원 2019고합59 판결에서는 피고인들의 공동정범 성립 여부와 밀수입 금액의 정확성 등이 주요 쟁점이 되었습니다. 법원은 피고인들의 역할과 기여도를 면밀히 검토하여 공동정범 성립을 인정하고유죄를 선고하였습니다. 피고인 이 사건의 피고인은총 3명입니다: 피고인 A: 중화인민공화국에서 태어나 2005년 한국 국적을 취득한 자로, 금괴 밀수 중국 총책 D의 친오빠이자 서울 영등포구에서 'F환전소'를 운영하는 사람입니다. 피고인 B: 서울 G상가에서 귀금속점 'H'을 운영하는 사람입니다. 피고인 C: 중화인민공화국 국적으로 대한민국에 거주하는 일정한 직업이 없는 사람입니다. 사건의 경위 피고인들은 중국 석도항에서 군산항으로 보따리상을 통해 금괴를 들여오는 방식으로 밀수입을 하였습니다. 구체적인 역할 분담은 다음과 같았습니다: 피고인 C이 보따리상으로부터 금괴를 건네받음 피고인 B가 이를 보관하고 D의 지시에 따라 제3자에게 처분 피고인 A이 처분대금을 받아 중국으로 송금 이러한 방식으로 2018년 4월부터 11월까지 약8개월간 총 44회에 걸쳐 금괴 564.3kg(물품원가 약 251억 원상당)을 밀수입하였습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들을 다음과 같이 기소하였습니다: 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) 15.부터 2018. 11. 13.까지 총 37회에 걸쳐 금괴 542kg(물품원가 24,072,419,539원 상당) 밀수입 관세법위반 3.부터 2018. 10. 7.까지 총 7회에 걸쳐 금목걸이 및 금괴 22.3kg(물품원가 1,028,712,930원 상당) 밀수입 금괴 18kg(물품원가 828,158,116원 상당) 밀수입 예비 검사는 피고인들이 공모하여 위와 같은 범행을 저질렀다고 주장하였습니다. 즉, 피고인들이 공동정범의 관계에 있다고 보았습니다. 죄명 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) 관세법위반 피고인의 주장 피고인 A과 B는 다음과 같이 주장 하였습니다: 이 사건 밀수 중 일부에만 가담하였을 뿐이므로, 이 사건 밀수 전부에 대한 공동가공의 의사나 기능적 행위지배가 없었다. 별지 범죄일람표 1, 2 기재 내용이 부정확하다. 구체적으로: 금괴 등의 수량이 정확히 특정되지 않았다. 물품원가 및 물품시가 산출 방식이 잘못되었다. 피고인들은 이러한 주장의 근거로 다음과 같은 사항들을 들었습니다: D의 장부 기재 내역과 메시지 내역 간 불일치 정산 내역이 일부 범죄사실에 대해서만 존재함 피고인 A과 C이 금괴 수량을 알지 못한다고 증언한 점 일부 금괴는 피고인 A과 무관한 경로로 밀수되었을 가능성 직접적인 감정 없이 D의 장부와 시세표만으로 물품가액을 산출한 점 1심 법원의 판단 전주지방법원 군산지원은 피고인들의 주장을 배척하고 공소사실을 대부분 유죄로 인정하였습니다. 주요쟁점에 대한 판단은 다음과 같습니다: 공동정범 성립 여부 법원은 피고인들이이 사건 밀수 전반에 대한 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배를 하였다고 판단하였습니다. 그 근거로다음과 같은 사정들을 제시하였습니다: 피고인 B가 밀수 시작 전 구체적인 논의에 참여한 점 피고인 A이 초기에 보따리상을 평가하고 연락처를 관리한 점 피고인 A이 직접 군산에 가서 금괴를 수령하거나 딸을 대신 보낸 점 피고인 A이 D과 수시로 밀수 관련 대화를 나눈 점 피고인 B가 금괴 수량, 처분가격 등을 상세히 기록하여 D에게 보고한 점 피고인 B가 대포폰 마련, 세관 직원 변동 확인 등 적극적으로 밀수를 도운 점 법원은 이러한 사정들을 종합하여 피고인들이 단순히 일부 행위만 분담한 것이 아니라 전체범행에 대한 본질적 기여를 했다고 보았습니다. 밀수입 금액의 정확성 법원은 D의 장부기재 내역을 기초로 한 별지 범죄일람표 1, 2의 금괴 등수량이 실제 밀수한 수량과 일치한다고 판단하였습니다. 그근거로: D의 장부가 개인적 목적으로 작성되어 허위 기재 가능성이 낮은 점 피고인 B의 메모와 D의 장부 간 상당 부분 일치하는 점 정산 방식의 특성상 정확한 수량 파악이 필요했던 점 등을 들었습니다. 양형 법원은 다음과 같은사정을 고려하여 피고인들에게 각각징역형의 집행유예와 벌금형을 선고하였습니다: 범행의 계획성, 조직성, 규모의 방대함 국가의 관세부과·징수권 침해 및 무역질서 교란 피고인들의 범행 인정 및 반성 피고인들의 전과 유무 및 가담 정도 등 구체적인 형량은 다음과같습니다: 피고인 A: 징역 3년 및 집행유예 5년, 벌금 245억 원 피고인 B: 징역 3년 및 집행유예 5년, 벌금 245억 원 피고인 C: 징역 2년 6개월 및 집행유예 4년, 벌금 245억 원 또한 피고인들로부터 공동하여 27,814,088,500원을 추징 하도록 하였습니다. 항소심 법원의 판단 광주고등법원이 원심 판결을 파기한 핵심 이유는 다음과 같습니다: 피고인 B와 C에 대해 공동정범이 아닌 방조범으로 판단을 변경 했습니다. 피고인 B와 C가 금괴 밀수입 범행에 대한 공동가공의 의사와 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배가 있었다고 볼 만한 증거가 부족하다고 판단 했습니다. 광주고등법원이 피고인 B와 C의 공동가공의 의사와 기능적 행위지배를 인정하기 어렵다고 판단한 주요 근거는 다음과 같습니다: 피고인 B에 대해: 범행 초기의 구체적인 공모 내용을 인정할 증거가 없음 B의 행위들(금괴 수량 기록, 처분 가격 보고 등)은 밀수입 이후의 부수적인 행위에 불과함 D 등이 B를 신뢰하지 않고 담보금을 요구한 점 B가 밀수입된 금괴의 처분 손익을 나누지 않고 수수료만 받은 점 B가 금괴의 화주라는 증거를 확보하지 못한 점 피고인 C에 대해: C가 다른 피고인들과 금괴 밀수입을 공모했다고 진술한 적이 없음 C의 가담 경위가 단순히 배달일을 제안받은 것에 불과함 C의 역할이 주로 운전기사에 한정되었고, 이는 밀수입 이후의 부수적인 행위임 C가 월급 220만원 외에 추가 이득을 분배받았다는 증거가 없음 법원은 이러한 사정들을 종합하여, 피고인 B와 C가 다른 피고인들과 공동가공의 의사로 밀수입 범행에 가담하여 기능적 행위지배를 했다고 보기에는 합리적 의심의 여지가 있다고 판단 했습니다. 대신 피고인 B와 C는 밀수입된 금괴임을 알면서 보관, 운반, 처분 등을 도와 정범인 피고인 A의 범행을 용이하게 했다고 보아 방조범으로 인정 했습니다. 피고인 A에 대해서는 B, C와의 공모 부분이 성립하지 않는다고 보아 해당 부분에 대해 무죄를 선고해야 한다고 판단했습니다. 이에 따라 원심의 공동정범 인정 판단에 오류가 있다고 보아 원심 판결을 파기하고 피고인들의 죄책을 다시 판단했습니다. 대법원의 판단 상고를 기각하였습니다. 시사점 이 판결은 금괴 밀수입 사건에서 공동정범과 방조범의 구분에 대한 중요한 시사점을 제공합니다. 첫째, 공동정범의 성립 요건이 엄격하게 적용되었습니다. 공동정범이 성립하기 위해서는 주관적 요건인 공동가공의 의사와 객관적 요건인 기능적 행위지배가 모두 필요합니다. 단순히 범행을 인식하고 용인하는 것만으로는 부족하고, 공동의 의사로 범죄행위를 하기 위해 일체가 되어 서로의 행위를 이용해 자신의 의사를 실행에 옮기는 것이 필요합니다. 둘째, 방조범의 성립 범위가 넓게 인정되었습니다. 정범의 실행행위 중 방조뿐 아니라 실행 착수 전 장래의 실행행위를 예상하고 이를 용이하게 하는 행위도 방조로 인정될 수 있습니다. 또한 정범의 범죄가 기수에 이른 후에도 실질적인 법익침해가 종료될 때까지 방조가 가능하다고 보았습니다. 셋째, 밀수입 범죄의 특성이 고려되었습니다. 밀수입의 경우 밀수품이 유통에 제공될 때까지 방조가 가능하다고 보아, 밀수입 후 보관, 처분 등의 행위도 방조로 인정될 수 있음을 보여줍니다. 넷째, 공동정범에서 방조범으로 죄명을 변경할 때의 기준을 제시했습니다. 피고인의 방어권 행사에 실질적 불이익이 없다면 공소장 변경 없이 직권으로 방조범을 인정할 수 있다고 보았습니다. 다섯째, 방조의 고의 인정 기준을 제시했습니다. 정범의 행위가 구성요건에 해당한다는 점에 대한 인식은 미필적 인식이나 예견으로 충분하다고 보았습니다. 이러한 판단 기준들은 향후 유사 사건에서 중요한 참고가 될 것입니다. 그러나 각 사건의 구체적 사실관계에 따라 판단이 달라질 수 있으므로, 유사한 상황에 처한 경우 반드시 전문 변호사와 상담하여 자신의 상황에 맞는 법률 조언을 받는 것이 중요합니다.또한 이 판결은 금괴 밀수입에 관여한 자들의 형사책임 범위를 명확히 하였습니다. 밀수입 자체에 직접 가담하지 않더라도, 밀수입된 금괴의 보관, 처분, 대금 전달 등에 관여한 경우 방조범으로 처벌될 수 있음을 보여줍니다. 따라서 불법성이 의심되는 거래에 연루되지 않도록 각별히 주의 해야 합니다. 마지막으로, 이 판결은 공범 사건에서 각자의 역할과 가담 정도에 따라 책임을 개별화하여 판단하는 법원의 태도를 잘 보여줍니다. 범행 가담자들의 구체적인 행위 내용, 이익의 분배 여부, 범행에 대한 지배력 등을 종합적으로 고려하여 공동정범 또는 방조범 여부를 판단 하고 있습니다.이는 향후 유사 사건에서도 단순히 범행에 가담했다는 사실만으로 모두를 공동정범으로 처벌하지 않고, 각자의 구체적인 역할과 기여도를 세밀하게 살펴 책임의 경중을 가릴 것임을 시사합니다. 따라서 범죄에 연루된 경우, 자신의 구체적인 행위 내용과 가담 정도를 정확히 파악하고 이에 맞는 법적 대응을 하는 것이 중요할 것입니다.

  • 대법원 2021도1239 판결: 외국에서 매각된 선박도 관세법상 수출신고 대상인가? 해외 선박 매각 시 주의해야 할 점들을 알려드립니다.

    개요 이 글에서는 대법원 2021. 4. 29. 선고 2021도1239 판결을 분석합니다. 이 판결은 외국 항구에 정박 중인 한국 선박을 외국 회사에 매각한 경우에도 관세법상 수출신고 의무가 있다고 판단한 원심을 파기 한 사례입니다. 대법원은 이러한 경우 해당 선박이 '내국물품'에 해당하지 않아 수출신고 대상이 아니 라고 보았습니다. 피고인 피고인은 두 명입니다. 첫 번째 피고인 A는 B 주식회사의 영업이사였고, 두 번째 피고인은 B 주식회사입니다. 사건의 경위 B 주식회사는 2014년 1월 7일 수입신고를 한 선박을 운영하고 있었습니다. 이 선박은 한국과 외국 항구를 오가며 운항하다가 2017년 8월 18일 부산항을 출항한 후 한국에 다시 입항하지 않았습니다. 2018년 1월 16일경 중국 위해 지역에서 홍콩 소재 회사에 이 선박을 매각하고 인도 하였습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들이 관세법 제241조 제1항을 위반했다고 기소하였습니다. 검사의 주장은 다음과 같습니다: "피고인들은 2018년 1월 16일경 중국 위해 지역에서 B 주식회사가 2014년 1월 7일 수입한 선박(선박명: F, 총중량: 7,4223톤, 선박국적: 한국)을 홍콩 소재 G사에 매각·인도하면서 세 관장에게 수출신고 없이 해당 물품을 해외로 매각·반출하여 관세법을 위반 하였습니다. "검사는 이 선박이 한국 국적이므로 '내국물품'에 해당하고, 따라서 이를 외국으로 반출하는 것은 관세법상 '수출'에 해당한다고 주장 하였습니다. 또한 선박의 특수성을 고려할 때, 외국 항구에 정박 중이라는 사실만으로 '우리나라에 있는 물품'이 아니라고 볼 수 없다고 주장 하였습니다. 죄명 관세법위반 피고인의 주장 피고인들은 다음과 같이 주장하였습니다: " 이 사건 선박은 외국 기항 중 해외 현지에서 매각·인도된 것으로, 이미 신고대상물품이 외국으로 반출된 경우에 해당합니다. 따라서 관세법상 수출신고의 대상이 아닙 니다. 또한 우리에게는 밀수출의 고의가 없었거나, 설령 있었다 하더라도 법률의 부지에 정당한 사유 가 있습니다. " 피고인들은 관세법 제2조 제5호에서 정의하는 '내국물품'의 해석에 초점 을 맞추었습니다. 그들은 '우리나라에 있는 물품'이라는 문구를 문언 그대로 해석하여, 물리적으로 한국 영토 내에 있는 물품만을 의미한다고 주장 하였습니다. 따라서 외국 항구에 정박 중인 선박은 이에 해당하지 않는다 고 보았습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원인 수원지방법원 성남지원은 2020년 2월 14일 피고인들에게 유죄를 선고하였습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: " 이 사건 선박이 외국에 기항하고 있다는 사정만으로 그 선박이 '우리나라에 있는 물품'이 아니라거나 '외국물품'에 해당한다고 단정할 수 없습니다. 선박의 특수성에 비추어 볼 때, 관세법상의 수출에 해당한다고 봄이 상당 합니다. 또한 피고인들의 법률의 부지 주장은 받아들일 수 없습 니다. "1심 법원은 피고인들에게 각각 벌금 5,000만 원을 선고하였고, 피고인 A에게는 3,289,100,000원의 추징금도 부과하였습니다. 항소심 법원의 판단 수원지방법원은 2021년 1월 11일 항소심 판결에서 1심 판결을 파기하고 피고인들에게 무죄를 선고 하였습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: "관세법 제2조 제5호에서 '내국물품'을 정의할 때 '우리나라에 있는 물품'이라는 표현을 사용하고 있는데, 이는 문언 그대로 우리나라에 위치한 물품을 의미합니다. 이 사건 선박은 2017년 8월 18일 부산항을 출항한 이후 우리나라 항구에 입항한 적이 없으며, 2018년 1월 16일경 중국 위해 지역에서 매각·인도되었습니다. 따라서 이 사건 선박은 관세법에서 말하는 '내국물품'에 해당되지 않으므로 수출신고의무의 대상이 아닙 니다. "항소심 법원은 또한 관 세청과 기획재정부의 유권해석을 근거로 들었습니다. 이들 기관은 해외에서 기항 중 매각된 선박의 경우 관세법상 수출신고 대상이 아니라고 해석 하고 있었습니다. 대법원의 판단 대법원은 2021년 4월 29일 검사의 상고를 기각하였습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다:"원심의 판단에 관세법 제241조 제1항에서 정한 '수출' 또는 실질과세의 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 없습니다."대법원은 항소심 법원의 판단이 타당하다고 보아, 더 이상의 자세한 설명 없이 검사의 상고를 기각하였습니다. 시사점 이 판결은 해외에서 선박을 매각할 때 관세법상 수출신고 의무가 없다는 점을 명확히 하였습니다. 이는 해운업계와 관련 기업들에게 중요한 의미를 갖습니다. 첫째, 해외에서 선박을 매각할 때 절차가 간소화될 수 있습니다. 수출신고 절차를 거치지 않아도 되므로, 거래의 신속성과 효율성이 높아질 수 있습니다. 둘째, 기업들은 해외 선박 매각 시 관세 관련 리스크를 줄일 수 있습니다. 수출신고 의무 위반에 따른 벌금이나 추징금 부과 위험이 없어졌기 때문입니다. 셋째, 이 판결은 '내국물품'의 정의에 대한 해석 기준을 제시하였습니다. '우리나라에 있는 물품'이라는 표현을 물리적 위치에 따라 문언 그대로 해석해야 한다는 점을 분명히 하였습니다. 넷째, 이 판결은 관세법 해석에 있어 실무와 법원의 판단이 일치하는 계기 가 되었습니다. 관세청과 기획재정부의 유권해석이 법원의 판단과 일치하게 되어, 법적 안정성이 높아졌다고 볼 수 있습니다. 다만, 이 판결이 모든 해외 선박 매각 사례에 그대로 적용될 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 선박이 한국 항구에 정박 중일 때 매각 계약을 체결하고 이후 해외로 출항하여 인도한 경우에는 다른 판단이 내려질 수 있습니다. 또한, 이 판결은 관세법상 수출신고 의무에 관한 것일 뿐, 다른 법률에 따른 의무(예: 외국환거래법상 신고 의무)에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 해외에서 선박을 매각하려는 기업이나 개인은 이 판결의 내용을 참고하되, 구체적인 상황에 따라 어떤 법적 의무가 발생하는지 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 특히 거액의 거래인 만큼, 사전에 관련 법률을 꼼꼼히 검토하고 필요한 절차를 밟는 것이 중요합니다.마지막으로, 이 판결은 관세법 해석에 관한 것이지만, 더 넓게 보면 국제 거래에서의 법적 문제를 다루고 있습니다. 글로벌 경제 시대에 국가 간 거래가 빈번해지면서, 이와 같은 법적 쟁점들이 더욱 중요해지고 있습니다. 따라서 국제 거래에 관여하는 모든 이들은 관련 법규와 판례의 동향을 지속적으로 파악하고 대비할 필요가 있습니다.

  • 프랜지 원산지 조작 사건, 1200억 원대 사기죄 인정됐습니다 - 부산고등법원 2021. 1. 13. 선고 2020노361 판결

    개요 부산고등법원은 2021년 1월 13일 선고한 2020노361 판결에서 프랜지 제조업체 H사와 그 임직원들이 저가의 중국산 프랜지를 국내산으로 속여 판매한 사건에 대해 1심 판결을 그대로 유지하며 항소를 기각했습니다. 이 사건은 10년 넘게 지속된 대규모 원산지 조작 사기로, 총 1,200억 원대의 피해액이 인정되어 국내 제조업계에 큰 충격 을 주었습니다. 프랜지(flange)는 관 지름이 큰 관, 내부의 압력이 높은 관 또는 자주 떼어낼 필요가 있는 관에 사용하는 관이음 접속부품입니다. 주로 파이프를 고정해 주는 부품으로, 고온·고압·초저온의 기체(LPG, LNG, 각종 가스)나 액체(기름, 화학약품, 물)가 흐르는 곳에 주로 사용 됩니다. 프랜지는 파이프 시스템에서 매우 중요한 역할을 하는 부품으로, 품질과 안전성이 매우 중요 합니다. 이 사건에서 H 주식회사는 저가의 중국산이나 인도산 프랜지를 수입하여 국내산으로 속여 판매함으로써 문제가 되었습니다. 프랜지의 용도와 중요성을 고려할 때, 원산지를 속이는 행위는 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있는 중대한 문제 입니다. 피고인 이 사건의 피고인들은 H 주식회사와 그 임직원들입니다. 구체적으로는 H사의 회장 A, 전·현직 대표이사 B, E, F, 생산 부문 이사 C, G, 그리고 관련 회사 I와 J의 실질적 운영자 D입니다. 사건의 경위 H사는 2008년경부터 중국 및 인도산 저가 프랜지를 수입한 후, 원산지 표시를 삭제하고 H사에서 직접 생산한 것처럼 각인 작업을 하여 판매 했습니다. 이러한 행위는 2018년 9월경까지 약 10년간 지속되었습니다. 피고인들은 이를 통해 국내 주요 건설사와 조선사 등에 프랜지를 납품하여 거액의 부당이득 을 취득했습니다. 검사의 기소 검찰은 피고인들을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기), 사기, 대외무역법위반, 관세법위반 등의 혐의로 기소했습니다. 주요 공소사실은 다음과 같습니다: a) I 관련 범죄사실 (2008.7.10. ~ 2014.5.30.): 피고인 A, B, C, G, D는 공모하여 중국 또는 인도산 프랜지 808,382개를 23개 피해회사에 판매하여 총 82,167,076,589원을 편취했습니다. b) J 관련 범죄사실 (2014.1.2. ~ 2018.9.20.): 피고인 A, B, E, F, C, G, D는 공모하여 외국산 프랜지 616,797개를 25개 피해회사에 판매하여 총 40,383,170,342원을 편취했습니다. c) 대외무역법위반: 피고인들은 외국산 프랜지 616,797개(가격 40,383,170,342원)의 원산지 표시를 손상·변경했습니다. d) 원산지 가장 수출에 의한 대외무역법위반: 피고인들은 외국산 프랜지 6,969개(물품가격 1,161,453,932원)를 원산지가 우리나라인 것처럼 가장하여 수출했습니다. e) 관세법위반: 피고인 C는 외국산 프랜지 6,969개(물품가격 1,161,453,932원)를 수출하면서 국내산인 것처럼 세관장에게 허위신고를 했습니다.검찰은 이러한 행위들이 장기간에 걸쳐 조직적으로 이루어졌으며, 피해 규모가 매우 크다는 점을 강조했습니다. 또한 프랜지가 주로 고압·고온의 환경에서 사용되는 중요 부품이라는 점에서 안전상의 위험도 초래할 수 있다고 주장했습니다. 죄명 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 사기 대외무역법위반 관세법위반 피고인의 주장 피고인들은 항소심에서 다음과 같은 주장을 펼쳤습니다: a) 포괄일죄 성립 여부: 피고인들은 각 공급계약마다 경쟁입찰을 거쳐 수입산 프랜지의 공급 여부를 개별적으로 결정했으므로, 피해회사별로 포괄일죄가 성립하는 것이 아니라 각 공급계약별로 경합범이 성립한다고 주장했습니다. b) 이득액 산정 방식: 피고인들은 이득액을 산정할 때 판매대금 전액이 아니라 수입가격과 가공, 품질검사 등에 들어간 비용을 공제한 금액을 기준으로 해야 한다고 주장했습니다. 이렇게 계산하면 실제 이득액은 2,149,677,286원에 불과하다고 주장 했습니다. c) 대외무역법위반 및 관세법위반 관여 여부: 피고인 C는 2017년 3월 1일 이후로는 프랜지 업무와 관련이 없는 관리실 이사로 인사이동되어 더 이상 이 부분 범행에 관여하지 않았다고 주장했습니다. d) 양형부당: 피고인들은 1심에서 선고된 형이 너무 무거워 부당하다고 주장했습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원인 울산지방법원은 2020년 6월 26일 선고한 2019고합186 판결에서 피고인들의 공소사실을 모두 유죄로 인정하고 다음과 같이 판결했습니다: 피고인 A: 징역 7년 피고인 B: 징역 5년 피고인 C: 징역 5년 및 벌금 300만 원 피고인 D: 징역 4년 피고인 E: 징역 3년 피고인 F: 징역 2년 6월 피고인 G: 징역 2년 6월 피고인 H: 벌금 2억 원 1심 법원은 주요 쟁점에 대해 다음과 같이 판단했습니다: a) 포괄일죄 성립 여부: 법원은 이 사건 범행이 피해회사별로 포괄하여 사기죄가 성립한다고 보았습니다. 그 근거로 범행수법이 단순하고 시종일관 동일했다는 점, 원산지 조작이 전사적으로 이루어졌다는 점, 범행 기간 동안 자의로 원산지 조작을 중단한 적이 없었다는 점 등을 들었습니다. b) 이득액 산정 방식: 법원은 금전 편취를 내용으로 하는 사기죄에서는 피해자로부터 교부된 금전 전체가 편취액이 된다는 대법원 판례를 인용하며, 판매대금 전액을 이득액으로 보아야 한다고 판단했습니다. c) 양형 이유: 법원은 이 사건이 10년간 지속된 대규모 범행이라는 점, 피해 회사가 25개에 달하고 편취금액이 1,200여억 원에 이른다는 점, 범행수법이 매우 불량하다는 점, 회사 차원에서 조직적으로 범행이 이루어졌다는 점 등을 고려하여 엄중한 처벌이 필요하다고 판단했습니다. 항소심 법원의 판단 부산고등법원은 2021년 1월 13일 선고한 2020노361 판결에서 피고인들의 항소를 모두 기각하고 1심 판결을 그대로 유지했습니다. 주요 쟁점에 대한 항소심 법원의 판단은 다음과 같습니다: a) 포괄일죄 성립 여부: 항소심 법원은 1심 법원의 판단이 정당하다고 보았습니다. 경쟁입찰별로 입찰조건을 검토하고 중국산 프랜지의 포함 여부 등을 결정했다고 하더라도, 전체 범행 기간 동안 지속적으로 수입산 프랜지의 납품을 시도하고 성공했다는 점에서 범의의 계속성과 단일성을 인정할 수 있다고 판단했습니다. b) 이득액 산정 방식: 항소심 법원도 1심과 마찬가지로 판매대금 전액을 이득액으로 보아야 한다고 판단했습니다. 법원은 "금전의 편취를 내용으로 하는 사기죄에서 기망으로 인한 금전 교부가 있으면 그 자체로 피해자의 재산침해가 되어 바로 사기죄가 성립하고, 상당한 대가가 지급되었다거나 피해자의 전체 재산상에 손해가 없다고 하더라도 사기죄의 성립에는 영향이 없다"는 대법원 판례를 인용했습니다. c) 대외무역법위반 및 관세법위반 관여 여부: 피고인 C의 주장에 대해 항소심 법원은 별도의 판단을 하지 않았습니다. d) 양형부당: 항소심 법원은 1심의 양형이 적절하다고 판단하여 피고인들의 양형부당 주장을 받아들이지 않았습니다. 대법원의 판단 이 사건에 대한 대법원 판결은 첨부된 자료에 포함되어 있지 않습니다. 시사점 이 판결은 제조업체의 원산지 조작 행위에 대한 법원의 엄중한 태도를 보여주는 중요한 사례입니다. 이 사건을 통해 우리는 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있습니다: a) 원산지 표시의 중요성: 원산지는 제품의 품질과 안전성을 판단하는 중요한 기준 중 하나입니다. 특히 프랜지와 같이 고압·고온 환경에서 사용되는 부품의 경우, 원산지 조작은 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 기업들은 원산지 표시에 대한 정확성과 진실성을 반드시 지켜야 합니다. b) 장기간 지속된 조직적 범행의 위험성: 이 사건은 10년 넘게 회사 차원에서 조직적으로 이루어진 범행입니다. 이는 기업 내부의 윤리 경영과 준법 감시 시스템이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 기업은 단기적 이익을 위해 불법 행위를 저지르는 것이 장기적으로는 회사에 큰 타격을 줄 수 있다는 점을 명심해야 합니다. c) 사기죄의 이득액 산정 기준: 이 판결은 사기죄에서 이득액 산정 시 판매대금 전액을 기준으로 해야 한다는 기존 대법원 판례를 재확인했습니다. 기업들은 불법 행위로 인한 매출 전체가 범죄수익으로 간주될 수 있다는 점을 인식해야 합니다. d) 포괄일죄의 성립 요건: 법원은 장기간에 걸친 반복적 범행이라도 범행 수법이 동일하고 범의의 단일성과 계속성이 인정된다면 포괄일죄로 볼 수 있다고 판단했습니다. 이는 유사한 불법 행위를 반복하는 기업들에게 경각심을 줄 수 있는 판결입니다. e) 기업의 사회적 책임: 이 사건은 기업이 단순히 이윤 추구를 넘어 사회적 책임을 다해야 한다는 점을 강조합니다. 특히 제품의 안전성과 직결되는 부품의 원산지를 조작한 이 사건은 기업의 윤리경영과 사회적 책임의 중요성을 다시 한 번 일깨워줍니다. 이와 관련하여 다음과 같은 추가적인 시사점을 도출할 수 있습니다: f) 기업의 컴플라이언스 체계 강화 필요성: 이 사건은 기업 내부의 컴플라이언스 시스템이 제대로 작동하지 않았음을 보여줍니다. 기업은 법규 준수와 윤리경영을 위한 내부 통제 시스템을 강화하고, 임직원들에 대한 지속적인 교육과 모니터링을 실시해야 합니다. g) 공급망 관리의 중요성: 글로벌 경쟁 속에서 원가 절감은 중요하지만, 이를 위해 불법적인 방법을 사용해서는 안 됩니다. 기업은 합법적이고 윤리적인 방식으로 공급망을 관리하고, 협력업체에 대한 관리·감독도 철저히 해야 합니다. h) 내부고발제도의 활성화: 이 사건이 10년 넘게 지속된 것은 내부에서 문제를 제기할 수 있는 시스템이 제대로 작동하지 않았기 때문일 수 있습니다. 기업은 내부고발제도를 활성화하고, 내부고발자를 보호하는 장치를 마련해야 합니다. i) 산업 전반의 신뢰도 제고 필요성: 한 기업의 불법행위가 해당 산업 전체의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 관련 업계는 이를 교훈 삼아 자정 노력을 기울이고, 정부는 적절한 규제와 감독을 통해 산업 전반의 신뢰도를 높이는 데 힘써야 합니다. j) 기업의 단기적 이익과 장기적 가치 간의 균형: 이 사건은 단기적 이익을 위해 불법을 저지르는 것이 결국 기업의 장기적 가치를 훼손할 수 있음을 보여줍니다. 기업은 단기적 성과에 집착하기보다는 지속가능한 성장을 위한 장기적 전략을 수립하고 실천해야 합니다.이러한 시사점들을 고려하여 기업과 관련 당국은 유사한 사건의 재발을 방지하기 위한 제도적 장치를 마련하고, 기업 문화를 개선하는 데 노력을 기울여야 할 것입니다. 또한 소비자와 투자자들도 기업의 윤리경영 실천 여부에 더 많은 관심을 가지고 감시하는 역할을 해야 할 것입니다.

  • 관세포탈 사건에서 실질화주와 공동정범의 판단 기준 - 부산지방법원 2019노77 판결을 통해 알아봅니다.

    개요 이 글에서는 부산지방법원 2019노77 판결을 통해 관세포탈 사건에서 실질화주와 공동정범의 판단 기준에 대해 알아보겠습니다. 이 사건은 중국산 타일 수입 과정에서 발생한 관세포탈 혐의에 대한 것으로, 1심 판결을 뒤집은 항소심 판결의 내용을 중심으로 살펴보겠습니다. 피고인 이 사건의 피고인은 다음과 같습니다: A: E 주식회사의 실제 운영자 D: G 주식회사의 차장이자 E 주식회사의 이사 E 주식회사: 건축자재 생산 및 판매, 무역업 등을 하는 회사 G 주식회사: 화공약품 판매, 화학제품 수출입 등을 하는 회사 사건의 경위 2013년 초, E 주식회사는 중국산 타일 수입 사업을 시작했습니다. 이 과정에서 여러 회사들(P, F, S, G 등)의 명의로 타일을 수입하면서 과세가격이나 관세율을 거짓으로 신고하여 관세를 포탈한 혐의 를 받게 되었습니다.구체적으로는 다음과 같은 방식으로 관세를 포탈했다고 의심받았습니다: 실제 단가보다 낮은 가격으로 신고 실제와 다른 생산업체를 기재하여 낮은 덤핑방지관세율 적용 무상으로 받은 보상 타일에 대해 허위 가격 신고 이러한 행위는 2013년 4월부터 2014년 5월까지 약 1년 동안 지속되었습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들을 다음과 같이 기소했습니다: A에 대해: P 명의 수입 관련 관세포탈 F 명의 수입 관련 관세포탈 E 명의 보상 타일 수입 관련 관세포탈 S 명의 수입 관련 관세포탈 G 명의 수입 관련 관세포탈 E 명의 수입 관련 관세포탈 D에 대해: F 명의 수입 관련 관세포탈 S 명의 수입 관련 관세포탈 G 명의 수입 관련 관세포탈 E 명의 수입 관련 관세포탈 E 주식회사에 대해: 위 모든 관세포탈 행위에 대한 양벌규정 적용 G 주식회사에 대해: F, S, E, G 명의 수입 관련 관세포탈에 대한 양벌규정 적용 검사는 이들이 공모하여 세액결정에 영향을 미치기 위해 과세가격과 관세율을 거짓으로 신고하고 물품을 수입했다고 주장했습니다. 검사는 E 주식회사가 실질적인 수입자(실질화주)이며, A와 D가 이러한 관세포탈 행위의 공동정범이라고 보았습니다.검사는 다음과 같은 증거를 제시했습니다: A, B, V가 함께 중국 공장을 방문한 사실 E 주식회사가 F의 신용장 개설을 보증한 사실 E 주식회사가 중국 무역회사와 직접 수입단가를 협의한 정황 E 주식회사 내부 문서에 '언더금액', '뒷돈' 등의 기재가 있는 점 E 주식회사가 관세사를 고용하는 등 수입절차에 직접 관여한 점 죄명 피고인들에게 적용된 죄명은 관세법 위반(관세포탈)입니다. 피고인의 주장 피고인들은 다음과 같이 주장했습니다: A와 D: E 주식회사는 실질화주가 아니며, 단순히 타일을 납품받은 것일 뿐이다. 관세포탈 행위의 공동정범이 아니며, 단지 수입업자들의 행위를 알고 있었을 뿐이다. E 주식회사: 실질적인 수입자가 아니므로 양벌규정이 적용되지 않는다. G 주식회사: D의 행위는 E 주식회사 직원으로서 한 것이지 G 주식회사 직원으로서 한 것이 아니다. 피고인들은 다음과 같은 근거를 제시했습니다: 수출중개상 Y과 협상하여 수입단가를 정하고 수출업체에 수출대금을 결제하는 등 수입절차를 진행한 주체는 각 수입업체(P, F, S 등)였다. E 주식회사가 납품단가를 정하고 타일의 품질관리를 수행했다고 해도, 이는 최종 수요자로서 당연히 할 수 있는 행위이다. D는 G 주식회사의 투자를 관리하기 위해 E 주식회사의 업무를 확인한 것일 뿐, 실제 수입 업무에 관여하지 않았다. 1심 법원의 판단 1심 법원은 검사의 공소사실을 대부분 유죄로 인정했습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: E 주식회사를 실질화주로 인정: E 주식회사가 중국 공장과 직접 협상하고 계약을 체결한 점 수입 타일에 E 주식회사의 로고가 찍혀있는 점 E 주식회사가 수입 절차에 깊이 관여한 점 등을 근거로 들었습니다. A와 D의 공동정범 성립 인정: A가 B, V와 함께 중국 공장을 방문한 점 A가 관세포탈 행위를 알면서도 이를 용인한 점 D가 E 주식회사 이사로서 수입 업무에 관여한 점 등을 근거로 들었습니다. E 주식회사와 G 주식회사에 대한 양벌규정 적용: E 주식회사의 경우 A, B, D의 행위에 대해 양벌규정을 적용했습니다. G 주식회사의 경우 D의 행위에 대해 양벌규정을 적용했습니다. 1심 법원은 이에 따라 다음과 같이 선고했습니다: A: 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 160시간 D: 징역 4월에 집행유예 1년 E 주식회사: 벌금 1,800만 원 G 주식회사: 벌금 825만 원 항소심 법원의 판단 항소심 법원은 1심 판결을 크게 뒤집었습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 실질화주 판단 기준 제시: "수입되는 물품의 최종적인 국내 귀속주체가 생산 과정에 관여했다고 해서 납세의무자로 본다면 신분범인 관세포탈죄의 정범적격이 과도하게 확대될 수 있으므로, 수입 물품의 최종 국내 귀속주체가 수출자와 교섭, 신용장 개설, 수입절차 관여 등을 했다는 사정이 입증되지 않으면 납세의무자인 실질화주라고 단정할 수 없다." 공동정범 성립 요건 제시: "수입신고를 한 자가 아닌 사람이 공동정범에 해당하기 위해서는 관세포탈 범행을 알면서 용인 편승하였다는 것만으로는 부족하고, 수입업체를 통해 관세포탈 의사를 실행에 옮기려는 것으로 평가될 수 있는 사정이 입증되어야 한다." P 명의 수입 관련: E 주식회사를 실질화주로 볼 수 없다고 판단했습니다. A의 공동정범 성립을 부정했습니다. E 주식회사에 대해서는 B의 행위에 대해서만 양벌규정을 적용했습니다. F 명의 수입 관련: A의 공동정범 성립을 인정했습니다. D에 대해서는 E 주식회사 이사 취임(2014. 1. 1.) 이후의 행위만 유죄로 인정했습니다. E 주식회사에 대해서는 A, B, D(일부)의 행위에 대해 양벌규정을 적용했습니다. G 주식회사에 대해서는 양벌규정 적용을 부정했습니다. E 명의 보상 타일 수입 관련: A, B의 관세포탈 행위를 인정했습니다. E 주식회사에 대해 양벌규정을 적용했습니다. S 명의 수입 관련: A, D의 공동정범 성립을 부정했습니다. E 주식회사에 대해서는 B의 행위에 대해서만 양벌규정을 적용했습니다. G 주식회사에 대해서는 양벌규정 적용을 부정했습니다. E 명의 수입 관련: A, D의 관세포탈 행위를 인정했습니다. E 주식회사에 대해 양벌규정을 적용했습니다. G 주식회사에 대해서는 양벌규정 적용을 부정했습니다. G 명의 수입 관련: A의 공동정범 성립을 부정했습니다. D의 관세포탈 행위를 인정했습니다. E 주식회사에 대해서는 양벌규정 적용을 부정했습니다. G 주식회사에 대해 양벌규정을 적용했습니다. 이에 따라 항소심 법원은 다음과 같이 선고했습니다: A: 징역 6월에 집행유예 2년 D: 벌금 800만 원 E 주식회사: 벌금 1,750만 원 G 주식회사: 벌금 50만 원 대법원의 판단 상고를 모두 기각하였습니다. 10. 시사점 1. 실질화주 판단 기준의 명확화 실질화주를 판단할 때는 단순히 수입 물품의 최종 귀속주체라는 이유만으로는 불충분합니다. 수출자와의 직접적인 교섭, 신용장 개설, 수입절차 관여 등 구체적인 증거가 필요합니다. 이는 관세포탈죄의 처벌 범위가 지나치게 확대되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 2. 공동정범 성립 요건의 구체화 관세포탈 행위를 알고 있었다는 것만으로는 공동정범이 되지 않습니다. 적극적으로 관세포탈 의사를 실행에 옮기려 했다는 증거가 필요합니다. 이는 단순히 거래 관계에 있었다는 이유로 관세포탈의 책임을 지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 3. 기업의 내부 통제 시스템 강화 필요성 회사 임직원의 관세포탈 행위에 대해 회사도 양벌규정에 따라 처벌받을 수 있으므로, 기업은 내부 통제 시스템을 철저히 갖추어야 합니다. 4. 무상 수입 물품에 대한 정확한 신고의 중요성 무상으로 수입하는 물품이라도 정상가격으로 신고해야 하며, 편의상 저가 신고하는 것은 관세법 위반이 될 수 있습니다. 5. 관세법 규정 숙지의 필요성 수입업무 담당자들은 관세법 규정을 정확히 숙지하고 준수해야 하며, 의문점이 있으면 관세사나 관세청에 문의하여 확인해야 합니다. 6. 주기적인 점검 및 감사의 중요성 회사 경영진은 수입 관련 업무에 대해 주기적으로 점검하고 감사를 실시하여 위법 행위를 사전에 방지해야 합니다. 7. 장기적 관점의 투명한 수입 관행 정착 필요성 관세포탈 범죄는 적발 시 무거운 처벌을 받을 수 있으므로, 단기적인 이익보다는 장기적인 관점에서 정직하고 투명한 수입 관행을 정착시켜야 합니다. 8. 전문가 상담의 중요성 판례는 해당 사실관계에 적용되는 것이고, 사실관계가 다르면 다른 판단이 나올 수 있습니다. 따라서 본인의 상황에 어떻게 적용될 수 있을지는 전문 변호사와 상담하는 것이 필요합니다.

  • 고대주화 밀수입·밀수출 및 유사수신행위로 기소된 회사 대표, 대법원에서 유죄 확정됩니다. - 대법원 2021도1530 판결의 교훈

    개요 이 사건은 고대주화를 밀수입·밀수출하고 유사수신행위를 한 회사 대표와 그 회사들에 대한 형사 사건입니다. 대법원 2021도1530 판결에서 최종적으로 유죄가 확정되었습니다. 이 사건은 관세법위반과 유사수신행위의규제에관한법률위반 혐의로 기소되어 1심, 2심을 거쳐 대법원까지 간 사안으로, 특히 증거의 증거능력과 관련하여 중요한 법리를 제시 하고 있습니다. 피고인 이 사건의 피고인은 다음과 같습니다: A: 주식회사 B와 주식회사 C의 대표이사 주식회사 B: 국내외 투자정보 서비스업 및 자산관리 컨설팅업 등을 목적으로 하는 법인 주식회사 C: 주화 및 수집용품 상품중개, 판매 등을 목적으로 하는 법인 사건의 경위 피고인 A는 2015년 8월부터 2017년 6월까지 여러 차례에 걸쳐 고대주화를 밀수입하고 밀수출했습니다. 구체적으로는 일본이나 홍콩에서 고대주화를 임차한 후, 이를 세관 신고 없이 직접 휴대하거나 공범을 통해 국내로 반입하고, 다시 해외로 반출하는 방식으로 밀수를 했습니다. 또한 피고인 A는 2016년 1월부터 2017년 5월까지 주식회사 B를 통해 불특정 다수로부터 투자금을 받는 유사수신행위를 했습니다. 투자자들에게 원금과 6~30%의 이자를 보장한다고 약속하고 총 150회에 걸쳐 56억 원 이상의 투자금을 받았 습니다. 이 사건에서 유사수신행위와 밀수출입 간에는 다음과 같은 관련성이 있습니다: 범행 동기의 연관성: 피고인 A가 고대주화를 밀수입·밀수출한 주된 동기는 '대한민국에서 고대주화에 관한 전시행사를 개최하여 주화 현장판매와 간접투자에 대한 신뢰성을 확보하고 고대주화를 이용한 투자상품에 투자자를 유치하기 위함'이었습니다. 즉, 관세법위반 범행의 주된 목적이 유사수신행위를 하는 데 있었습니다. 자금 출처의 연관성: 유사수신행위로 모집한 자금 중 일부가 고대주화 구매 자금으로 사용되었을 가능성이 있습니다. 판결문에 따르면 적어도 14억 2,320만 원이 해외로 송금되었는데, 이는 유사수신행위로 모은 자금의 일부일 수 있습니다. 범행 수단으로서의 연관성: 밀수입한 고대주화는 유사수신행위의 신뢰성을 높이는 수단으로 사용 되었습니다. 고대주화 전시회 등을 통해 투자자들에게 실제 투자 대상이 존재한다는 인상을 줌으로써 유사수신행위에 대한 신뢰를 높이는 데 활용되었을 것입니다. 범행의 연속성: 밀수입한 고대주화를 이용해 투자자를 유치하고, 그렇게 모은 자금으로 다시 고대주화를 구매하여 밀수입하는 등 두 범죄가 순환적으로 이어졌을 가능성 이 있습니다. 이처럼 이 사건에서 유사수신행위와 밀수출입은 범행의 동기, 자금의 출처, 범행 수단, 증거의 관련성, 범행의 연속성 측면에서 밀접하게 연관되어 있었습니다. 두 범죄는 서로를 보완하고 강화하는 관계에 있었다고 볼 수 있습니다. 검사의 기소 검사는 피고인 A와 주식회사 C에 대해 관세법위반 혐의로, 피고인 A와 주식회사 B에 대해 유사수신행위의규제에관한법률위반 혐의로 기소 했습니다. 관세법위반 혐의와 관련하여 검사는 "피고인은 2015. 8. 28.경부터 2017. 3. 25.경까지 총 6회에 걸쳐 합계 미화 338,795달러(한화 약 395,374,028원) 상당의 고대주화 51개를 밀수입하였고, 2017. 6. 21.경까지 총 6회에 걸쳐 합계 미화 270,846달러(한화 약 317,994,754원) 상당의 고대주화 42개를 밀수출하였다"고 주장했습니다. 유사수신행위 혐의와 관련해서는 "피고인은 2016. 1. 29.경부터 2017. 5. 11.경까지 별지 범죄일람표 3 기재와 같이 총 150회에 걸쳐 합계 5,662,700,000원을 투자금 또는 대여금 명목으로 받아 유사수신행위를 하였다"고 주장했습니다.검사는 이러한 주장을 뒷받침하기 위해 압수한 이메일, 계좌 거래내역, 세금계산서 발행내역, 사업보고서, 투자 관련 문서 등 다양한 증거를 제출 했습니다. 죄명 이 사건에서 문제가 된 죄명은 다음과 같습니다: 관세법위반 유사수신행위의규제에관한법률위반 피고인의 주장 피고인 A는 다음과 같이 주장했습니다: 관세법위반 혐의에 대해: 골동품에 해당하는 100년이 넘는 고대주화는 관세가 '무세'에 해당하고, 수입통관시 부과되는 부가가치세는 재수출되는 경우에 환급되는 것이어서 세금을 회피하고자 하는 의도가 없었다고 주장했습니다. 전시 목적으로 고대주화를 반입하는 경우에는 본사와 물품임차계약을 한 후 휴대반입이 가능하다는 관세사의 자문에 따른 것으로 관세법위반의 고의가 없었다고 주장했습니다. 유사수신행위 혐의에 대해: 피고인은 유사수신행위 혐의를 제대로 인정하지 않았습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원인 서울중앙지방법원은 2019년 10월 17일 다음과 같이 판단했습니다: 관세법위반 혐의에 대해: 피고인 A와 주식회사 C에 대해 유죄를 인정했습니다. 다만, 밀수입·밀수출한 고대주화의 정확한 가액을 특정할 수 없다고 보아 공소사실 중 금액 부분은 불상으로 인정 했습니다. 유사수신행위 혐의에 대해: 피고인 A와 주식회사 B에 대해 무죄를 선고 했습니다. 그 이유로, 유사수신행위 혐의와 관련된 증거들이 위법수집증거라고 판단했습니다. 법원은 이 증거들이 관세법위반 혐의에 대한 압수수색영장으로 압수한 것으로, 유사수신행위 혐의와는 관련이 없다고 보았 습니다. 형량: 피고인 A: 징역 8개월에 집행유예 1년 6개월 주식회사 C: 벌금 1,500만 원 항소심 법원의 판단 항소심 법원인 서울중앙지방법원은 2021년 1월 15일 다음과 같이 판단했습니다: 관세법위반 혐의에 대해: 1심과 마찬가지로 유죄를 인정했습니다. 다만, 여전히 밀수입·밀수출한 고대주화의 정확한 가액을 특정할 수 없다고 보았습니다. 유사수신행위 혐의에 대해: 1심과 달리 유죄를 인정했습니다. 압수한 증거들이 관세법위반 혐의 및 외국환거래법위반 혐의와 관련성이 있다고 보아 증거능력을 인정했습니다. 법원은 "1차 증거는 이 사건 영장의 혐의사실인 관세법위반 및 외국환거래법위반과 관련성이 인정되므로 유죄의 증거로 사용할 수 있다"고 판시했습니다. 항소심 법원은 유사수신행위의 증거능력과 관련하여 다음과 같이 판단했습니다. 1차 증거의 증거능력 인정 항소심 법원은 1차 증거(증거목록 순번 79-82, 87, 94, 96-112, 138의 첨부문서)가 이 사건 영장의 범죄사실인 관세법위반 및 외국환거래법위반과 관련성이 있다고 보아 증거능력을 인정 했습니다.그 근거는 다음과 같습니다: 관세법위반 범행의 동기와 경위를 증명하기 위한 간접증거나 정황증거로 사용될 수 있음 외국환거래법위반 혐의와 관련된 자금의 출처 및 금액을 증명하기 위한 증거로 볼 수 있음 관련성 판단 기준 법원은 압수수색영장의 범죄 혐의사실과 관계있는 범죄에 대해 다음과 같은 기준을 제시 했습니다: 압수수색 영장에 기재한 혐의사실과 객관적 관련성 이 있고 압수수색 영장 대상자와 피의자 사이에 인적 관련성 이 있는 범죄를 의미함 객관적 관련성의 판단 객관적 관련성은 다음과 같은 경우에 인정될 수 있다고 보았습니다: 혐의사실 자체 또는 그와 기본적 사실관계가 동일한 범행과 직접 관련 된 경우 범행 동기와 경위, 범행 수단과 방법, 범행 시간과 장소 등을 증명하기 위한 간접증거나 정황증거로 사용될 수 있는 경우 구체적 판단 이 사건에서 법원은 다음과 같은 이유로 1차 증거의 관련성을 인정했습니다: 관세법위반 범행의 주된 동기가 유사수신행위를 하기 위한 것 이었음 외국환거래법위반 혐의와 관련된 자금의 출처 및 금액을 증명할 수 있는 증거 임 2차 증거의 증거능력 인정 1차 증거가 적법하게 수집되었다고 보아, 이에 기초한 2차 증거(피고인 진술 등)도 증거능력이 있다고 판단 했습니다. 결론적으로 항소심 법원은 1차 증거와 2차 증거 모두 증거능력이 있다고 판단하여, 이를 유죄 인정의 증거로 사용할 수 있다고 보았습니다. 형량: 피고인 A: 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 주식회사 B: 벌금 1,500만 원 주식회사 C: 벌금 60만 원 대법원의 판단 대법원은 2021년 6월 30일 선고한 2021도1530 판결에서 다음과 같이 판단했습니다: 관세법위반 혐의에 대해: 원심의 판단을 그대로 인정했습니다. 유사수신행위 혐의에 대해: 원심의 판단을 그대로 인정했습니다. 추징 관련: "범인이 밀수품을 소유하거나 점유한 사실이 있다면 압수 또는 몰수가 가능한 시기에 범인이 이를 소유하거나 점유한 사실이 있는지에 관계없이 몰수 또는 추징 가능한데, 이 사건 고대주화는 피고인 A, 주식회사 C와 그 공범 F가 소유 또는 점유했던 사실이 있으므로 범칙 당시의 그 국내도매가격 상당액을 추징해야 한다"는 검사의 주장을 배척했습니다. 그 이유로 "검사가 제출한 증거들만으로는 이 사건 고대주화의 밀수입 및 밀수출 당시의 물품원가가 공소사실과 같다고 인정하기에 부족하다"고 판시했습니다. 결론: 피고인들과 검사의 상고를 모두 기각하여 항소심 판결을 확정했습니다. 시사점 이 판결은 여러 가지 중요한 시사점을 제시하고 있습니다: 압수수색 영장의 범위와 증거능력: 이 사건에서 가장 중요한 쟁점 중 하나는 압수수색 영장의 범위를 벗어난 증거의 증거능력 문제였습니다. 1심 법원은 관세법위반 혐의에 대한 영장으로 압수한 증거를 유사수신행위 혐의에 사용할 수 없다고 보았지만, 항소심과 대법원은 이를 인정했습니다. 이는 압수수색 영장의 범위를 어떻게 해석할 것인지에 대한 중요한 판례가 될 것입니다.따라서 수사기관이 압수수색을 할 때는 영장에 기재된 범죄 혐의와 관련성이 있는 증거만을 압수해야 하며, 만약 다른 범죄 혐의와 관련된 증거를 발견했다면 별도의 영장을 발부받아야 합니다. 반면, 피압수자의 입장에서는 압수수색 과정에서 영장의 범위를 벗어난 압수가 이루어지지 않도록 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다. 밀수입·밀수출의 가액 특정: 이 사건에서 법원은 밀수입·밀수출한 물품의 정확한 가액을 특정할 수 없다고 판단했습니다. 이는 관세법위반 사건에서 물품의 가액을 어떻게 산정할 것인지에 대한 중요한 기준을 제시합니다.따라서 수출입 업무를 하는 기업들은 물품의 가치를 정확히 기록하고 관련 증빙을 철저히 보관해야 합니다. 또한, 세관 신고 시에도 정확한 가액을 신고해야 하며, 만약 가액 산정에 어려움이 있다면 세관당국과 사전에 협의하는 것이 좋습니다. 유사수신행위의 판단 기준: 이 사건에서 법원은 피고인의 행위가 유사수신행위에 해당한다고 판단했습니다. 이는 어떤 행위가 유사수신행위에 해당하는지에 대한 판단 기준을 제시합니다. 따라서 투자 유치나 자금 모집을 하는 기업들은 자신들의 행위가 유사수신행위에 해당하지 않는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 특히 불특정 다수로부터 자금을 모집하거나 원금 보장을 약속하는 경우에는 더욱 주의가 필요합니다. 필요하다면 관련 인허가를 받거나 적절한 법적 조언을 구하는 것이 좋습니다. 법률의 착오와 고의의 판단: 피고인은 관세사의 자문을 받았다는 이유로 관세법위반의 고의가 없었다고 주장했지만, 법원은 이를 받아들이지 않았습니다. 법원은 피고인이 자신의 지적 능력을 다하여 행위의 위법 가능성을 회피하기 위한 진지한 노력을 다하였다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 이는 법률의 착오에 관한 중요한 판례로, 단순히 전문가의 자문을 받았다는 사실만으로는 법률의 착오로 인정받기 어렵다는 점을 보여줍니다. 따라서 기업이나 개인이 특정 행위의 적법성에 의문이 있는 경우, 단순히 한 명의 전문가 의견에 의존하기보다는 여러 전문가의 의견을 구하고, 관련 법령을 직접 검토하며, 필요한 경우 관계 기관에 공식적인 유권해석을 요청하는 등 적극적인 노력을 기울여야 합니다. 법원은 다음과 같은 이유로 피고인의 주장을 배척했습니다: 법률의 착오 판단 기준: 법원은 형법 제16조의 법률의 착오에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 "행위자에게 자기 행위의 위법 가능성에 대해 심사숙고하거나 조회할 수 있는 계기가 있어 자신의 지적 능력을 다하여 이를 회피하기 위한 진지한 노력을 다하였더라면 스스로의 행위에 대하여 위법성을 인식할 수 있는 가능성이 있었는지"를 기준으로 삼아야 한다고 보았습니다. 피고인의 지위와 경험: 피고인 A는 주화 및 수집용품 중개, 판매 등을 목적으로 하는 법인인 주식회사 C의 대표이사였습니다. 이는 피고인이 관련 업무에 대한 전문성과 경험이 있었음을 의미 합니다. 반복적인 행위: 피고인은 여러 차례에 걸쳐 고대주화를 밀수입하고 밀수출했습니다. 이는 일회성 실수가 아닌 지속적이고 반복적인 행위 였음을 보여줍니다. 수입 및 수출 신고 회피: 피고인은 대부분의 경우 고대주화를 직접 휴대하거나 공범을 통해 세관 신고 없이 반입하고 반출했습니다. 이는 정상적인 수입/수출 절차를 의도적으로 회피한 것 으로 볼 수 있습니다. 불충분한 조사: 피고인은 관세사에게 문의한 적은 있으나, 주무관청 담당공무원에게 직접 질의하여 공식적인 회신을 받은 적은 없었습니다. 이는 피고인이 행위의 적법성을 확인하기 위한 충분한 노력을 기울이지 않았음을 보여줍니다. 위법성 인식 가능성: 법원은 위의 사실들을 종합하여, 피고인이 자신의 지적 능력을 다하여 행위의 위법 가능성을 회피하기 위한 진지한 노력을 다했다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 결론적으로, 법원은 단순히 관세사의 자문을 받았다는 사실만으로는 피고인의 행위가 법률상 허용되는 것으로 오인한 데에 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다고 판단 했습니다. 따라서 피고인의 관세법위반 고의가 없었다는 주장을 받아들이지 않았습니다. 추징의 판단 기준: 이 판결에서 법원은 밀수입·밀수출한 물품의 가액을 특정할 수 없다는 이유로 추징을 하지 않았습니다. 이는 추징액을 특정할 수 없는 경우 추징할 수 없다는 원칙을 재확인한 것입니다.이는 수사기관이나 검찰이 범죄수익을 추징하고자 할 때, 그 금액을 정확히 산정하고 입증해야 한다는 점을 시사합니다. 따라서 기업들은 거래 관련 자료를 정확히 기록하고 보관하는 것이 중요하며, 만약 추징 대상이 될 수 있는 상황에 처했을 때는 해당 거래의 정확한 가액을 입증할 수 있는 자료를 준비해야 합니다. 이러한 시사점들을 종합해볼 때, 이 판결은 관세법 위반, 유사수신행위, 증거의 증거능력, 법률의 착오, 추징 등 다양한 법적 쟁점에 대한 중요한 기준을 제시하고 있습니다. 기업과 개인들은 이러한 판례를 참고하여 법규를 준수하고, 불필요한 법적 리스크를 피할 수 있을 것입니다.그러나 이 판결의 내용을 일반화하여 적용하는 것에는 주의가 필요합니다. 각 사건의 구체적인 사실관계에 따라 법원의 판단이 달라질 수 있으므로, 유사한 상황에 처했을 때는 반드시 전문 변호사와 상담하여 자신의 상황에 맞는 적절한 법적 조언을 받는 것이 중요합니다.

  • 침향나무 수입 시 환경부장관 허가 필수! 관세법위반 판결로 본 수입 절차의 중요성 (대법원 2021도6459 판결)입니다.

    개요 이 글에서는 대법원 2021도6459 판결을 통해 침향나무 수입 시 환경부장관의 허가가 필수적임을 확인한 사례를 살펴보겠습니다. 이 판결은 관세법위반 혐의로 기소된 회사와 대표이사에 대한 것으로, 수입 절차의 중요성을 재확인시켜 주는 중요한 판례입니다. 피고인 이 사건의 피고인은 건강기능식품 판매 등의 사업을 영위하는 주식회사 B와 그 회사의 대표이사 A 입니다. 사건의 경위 피고인들은 2016년 12월부터 2019년 3월까지 총 16회에 걸쳐 인도네시아 등에서 침향나무 약 5,497kg을 수입하였습니다. 그러나 이 과정에서 환경부장관의 수입허가를 받지 않았고, 이로 인해 관세법위반 혐의로 기소 되었습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들이 멸종위기에 처한 동식물 교역에 관한 국제협약(CITES) 부속서 II 대상품목인 침향나무를 수입하면서 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률에 따른 환경부장관의 수입허가를 받지 않았다 고 주장했습니다. 검사는 피고인 A가 총 16회에 걸쳐 물품원가 합계 290,005,969원 상당의 침향나무 5,497kg을 불법 수입 했으며, 피고인 주식회사 B는 그 중 5회에 걸쳐 100,008,234원 상당의 침향나무 2,310kg을 불법 수입 했다고 기소했습니다. 죄명 피고인들에 대한 죄명은 관세법위반 입니다. 피고인의 주장 피고인들은 두 가지 주장을 했습니다. 첫째, 수입한 침향나무가 '쉽게 식별할 수 없는 가공품'에 해당하여 환경부장관의 수입허가가 필요 없다 고 주장했습니다. 둘째, 관세법 시행령에 따른 고시 규정에 의하면 식품의약품안전청장의 허가만 받으면 충분하다고 해석된다고 주장 했습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원은 피고인들의 주장을 모두 배척하고 유죄를 선고했습니다. 법원은 피고인이 수입한 침향나무가 잘게 쪼개어 외형을 변경했을 뿐 성질을 변형시키는 가공이 없었으므로 '쉽게 식별할 수 없는 가공품'에 해당하지 않는다 고 판단했습니다. 또한, 관련 법규의 전체적인 취지와 내용을 고려할 때, 침향나무 수입에는 환경부장관의 허가가 필요하다 고 보았습니다. 1심 법원은 피고인 A에게 벌금 5,000,000원, 피고인 주식회사 B에게 벌금 1,000,000원을 선고 했습니다. 양형 이유로는 범행의 내용, 수입품의 규모, 피고인의 개인적 사정 등을 종합적으로 고려했다고 밝혔습니다. 관련 법규의 전체적인 취지와 내용을 고려할 때, 침향나무 수입에는 환경부장관의 허가가 필요하다는 점은 다음과 같이 설명할 수 있습니다: 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(야생생물법) 규정 야생생물법 제16조 제1항 제1호와 동법 시행규칙 제19조 제1항에서는 멸종위기종국제거래협약(CITES) 부속서 II에 포함된 국제적 멸종위기종인 침향나무를 수입하기 위해서는 '환경부장관의 허가'를 받아야 한다고 명시적으로 규정 하고 있습니다 대외무역법에 따른 통합공고 규정 대외무역법에 따른 통합공고 제8조, 제103조에서는 야생생물법상 국제적 멸종위기종을 수입하고자 하는 자는 야생생물법 제16조에 따라 환경부장관(지역환경관서의 장)의 승인을 받아야 한다고 규정 하고 있습니다 예외 규정의 제한적 해석 야생생물법 제16조 제1항 단서에서는 약사법에 따라 수입반입 허가를 받은 '의약품'의 경우에는 환경부장관의 허가를 받지 않아도 된다고 규정하고 있습니다. 그러나 이는 매우 제한적인 예외 사항으로 해석 됩니다 관세법 고시 규정의 해석 '관세법 제226조에 따른 세관장확인물품 및 확인방법 지정고시' 규정에서 '유역환경청장 또는 식품의약품안전청장의 허가를 받아 수입할 수 있다'는 문구는, 침향나무를 '의약품'으로 수입할 경우에는 식품의약품안전청장의 허가를, 그 외의 경우에는 환경부장관(유역환경청장)의 허가를 받아야 한다는 의미로 해석 됩니다 법령 간의 체계적 해석 관세법, 야생생물법, 대외무역법, 약사법 등 관련 법령의 내용을 종합적으로 고려할 때, 침향나무 수입에는 원칙적으로 환경부장관의 허가가 필요하며, 예외적으로 의약품 용도로 수입할 경우에만 식품의약품안전청장의 허가로 대체할 수 있다고 해석됩니다 환경청의 유권해석 환경청의 유권해석도 위와 같은 법령 해석과 일치 하여, 침향나무 수입 시 환경부장관의 허가가 필요하다는 입장을 취하고 있습니다 따라서 이러한 법규와 해석을 종합해볼 때, 침향나무를 수입할 때는 원칙적으로 환경부장관의 허가가 필요하며, 이는 멸종위기 동식물 보호라는 법의 취지를 고려한 것으로 볼 수 있습니다. 항소심 법원의 판단 항소심 법원은 1심 판결의 법리 해석이 정당하다고 보았습니다. 다만, 피고인 A의 경우 관련 법령의 해석을 잘못하여 범행을 저지른 것으로 보이는 점 등을 고려하여 형량을 조정 했습니다. 항소심 법원은 피고인 A에 대해 벌금 3,200,000원으로 감경 했고, 피고인 주식회사 B에 대해서는 1심 판결을 유지했습니다. 항소심 법원이 피고인 A의 형량을 조정한 이유는 다음과 같습니다: 법령 해석의 오해: 항소심 법원은 피고인 A이 관련 법령의 해석을 잘못하여 이 사건 물품(침향나무)의 수입 과정에 환경부장관의 허가가 필요 없다고 오해하고 범행을 저지른 것으로 판단 했습니다. 참작할 만한 경위: 법원은 이러한 법령 해석의 오해에 대해 "그 경위에 참작할 면이 있는 점"이라고 언급하며, 피고인의 의도가 악의적이지 않았을 수 있음을 고려했습니다. 개인적 사정 고려: 법원은 피고인 A의 나이, 성행, 전과, 가족 관계 등 개인적인 사정들을 종합적으로 고려 했습니다. 범행 전후 정황: 범행 전후의 정황도 형량 조정 에 고려되었습니다. 종합적 판단: 법원은 "이 사건 변론과정에 나타난 모든 양형조건들을 종합"하여 판단했다고 밝혔습니다. 원심 형량의 과중함: 이러한 요소들을 종합적으로 고려했을 때, 항소심 법원은 원심에서 선고된 피고인 A에 대한 형(벌금 5,000,000원)이 "너무 무거워 부당해 보인다"고 판단했습니다. 형량 조정: 결과적으로 항소심 법원은 피고인 A의 벌금을 3,200,000원으로 감경했습니다. 이러한 판단은 형사재판에서 중요한 원칙인 '책임주의'와 '개별화 원칙'을 반영한 것 으로 볼 수 있습니다. 법원은 범죄의 객관적 사실뿐만 아니라 피고인의 주관적 사정과 범행의 경위 등을 종합적으로 고려하여 가장 적절한 형량을 정하고자 한 것으로 보입니다. 대법원의 판단 대법원은 피고인들의 상고를 모두 기각했습니다. 대법원은 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 관련 법리를 오해한 잘못이 없다고 판단했습니다. 시사점 이 판결은 수입 업무를 하는 기업과 개인에게 매우 중요한 시사점을 제공합니다. 첫째, 멸종위기 동식물 관련 제품을 수입할 때는 반드시 관련 법규를 철저히 확인해야 합니다. 특히 CITES 협약 대상 품목의 경우, 단순히 형태를 변경했다고 해서 수입 허가 절차를 생략할 수 없습니다. 둘째, 법규 해석에 있어 주의가 필요합니다. 이 사건에서 피고인들은 고시 규정을 자의적으로 해석하여 식품의약품안전청장의 허가만으로 충분하다고 판단했지만, 법원은 이를 인정하지 않았습니다. 따라서 불확실한 경우에는 반드시 관련 기관에 문의하거나 전문가의 조언을 구해야 합니다. 셋째, 수입 절차 위반은 형사처벌의 대상이 될 수 있음 을 인식해야 합니다. 이 사건에서 피고인들은 벌금형을 선고받았지만, 경우에 따라서는 더 무거운 처벌을 받을 수도 있습니다. 넷째, 회사와 대표이사 모두 책임을 질 수 있다는 점 을 유의해야 합니다. 이 사건에서도 회사와 대표이사 모두 처벌을 받았습니다. 다섯째, 법원은 위반 행위의 동기와 경위를 고려하여 양형을 결정 합니다. 이 사건에서도 항소심에서 피고인 A의 형량이 감경된 것은 법령 해석의 오해가 있었다는 점을 고려했기 때문입니다. 마지막으로, 이 판례는 특정 사실관계에 대한 판단이므로, 모든 경우에 그대로 적용될 수는 없습니다. 따라서 유사한 상황에 처했을 때는 반드시 전문 변호사와 상담하여 자신의 상황에 맞는 적절한 조언을 받는 것이 중요합니다.수입 업무를 하는 기업과 개인들은 이 판례를 교훈 삼아 관련 법규를 철저히 준수하고, 불확실한 사항에 대해서는 전문가의 조언을 구하는 등 신중한 접근이 필요합니다. 이를 통해 불필요한 법적 분쟁과 처벌을 피하고, 안전하고 합법적인 수입 활동을 할 수 있을 것입니다.

  • 가짜 석유제품 제조·판매로 7년 징역형 선고된 석유수입업체 대표이사 사건 - 대법원 2021도11758 판결에서 배우는 교훈입니다.

    개요 이 사건은 석유수입업체 대표이사가 비규격 경유를 밀수입하여 가짜 석유제품을 제조·판매한 혐의로 기소되어 1심에서 징역 7년 및 벌금 97억 원을 선고받고, 항소심과 대법원에서도 원심이 유지 된 사건입니다. 대법원 2021도11758 판결에서는 피고인의 상고를 기각하여 항소심 판결이 확정되었습니다. 피고인 피고인 D는 석유수입·판매업체인 I의 대표이사입니다. 피고인 E는 I의 육상영업팀 이사, 피고인 F는 I의 육상입출하 담당 직원, 피고인 G는 I의 해상입출하 담당 직원(N 소속 파견 직원)입니다. 사건의 경위 피고인들은 2019년 4월부터 9월까지 약 4개월간 비규격 경유를 밀수입하여 자동차용 경유와 혼합한 가짜 석유제품을 제조하고 이를 국내 주유소 등에 판매 하였습니다. 이들은 수입한 초저유황 경유 중 외국선용품 적재용을 자동차용 경유와 혼합하여 국내에 판매하면 품질보정비용과 세금 등이 절감되어 큰 이득을 얻을 수 있다는 점에 착안 하여 범행을 저질렀습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들을 다음과 같이 기소하였습니다: 석유및석유대체연료사업법위반: 2019년 4월 23일부터 2019년 9월 4일까지 총 714회에 걸쳐 가짜석유제품 20,311,433리터(시가 25,347,072,224원 상당)를 제조하여 판매한 혐의 한국석유관리원의 품질검사를 받지 않고 판매한 혐의 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세): 2019년 5월 10일부터 2019년 8월 29일까지 총 8회에 걸쳐 관할 세관장에 신고하지 않고 비규격 경유 6,515,077리터(원가 3,949,862,636원 상당)를 밀수입한 혐의 관세법위반: 2019년 4월 23일부터 2019년 4월 30일까지 총 2회에 걸쳐 관할 세관장에 신고하지 않고 비규격 경유 159,590리터(원가 94,956,050원 상당)를 밀수입한 혐의 관세법위반미수: 2019년 8월 30일부터 2019년 9월 4일까지 관할 세관장에 신고하지 않고 비규격 경유 765,147리터(원가 449,906,436원 상당)를 밀수입하려다 미수에 그친 혐의 범인도피교사(피고인 D): 2019년 9월 6일경 H에게 자신을 대신하여 범행을 저질렀다고 허위진술하도록 교사한 혐의 검사는 이러한 혐의사실을 입증하기 위해 압수된 증거물, 관련 거래 내역, CCTV 영상, 관계자들의 진술 등을 제출하였습니다. 죄명 석유및석유대체연료사업법위반 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) 관세법위반 관세법위반미수 범인도피교사(피고인 D) 피고인의 주장 피고인 D는 주로 다음과 같은 주장을 하였습니다: 저유황 수입경유는 성분 자체가 자동차용으로 사용하는 데 적합하여 정상적인 자동차용 경유와 혼합하더라도 성능에 차이가 없으므로 가짜 석유제품으로 볼 수 없다 고 주장하였습니다. 품질검사 대상 석유제품에는 가짜 석유제품이 포함되지 않으므로 석유및석유대체연료사업법 제25조 제1항의 규정을 적용할 수 없다 고 주장하였습니다. 일부 수입경유는 해상용 경유로 판매되었으며, 자동차용 경유의 기준을 초과하는 밀도의 수입경유를 혼합한 사실이 없다고 주장 하였습니다. 경찰에 압수된 수입경유는 무신고 밀수입 대상에서 제외되어야 한다고 주장하였습니다. 피고인은 이러한 주장을 뒷받침하기 위해 관련 법규정의 해석, 실제 판매 내역, 경유의 품질 기준 등을 근거로 제시하였습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원은 피고인들의 혐의를 대부분 유죄로 인정하고 다음과 같이 판단하였습니다: 가짜석유제품 제조 및 판매 혐의에 대해: 비규격 경유와 자동차용 경유를 혼합한 것은 석유사업법상 가짜석유제품에 해당 한다고 판단하였습니다. 품질기준을 충족하더라도 등급이 다른 석유제품을 혼합한 경우 가짜석유제품에 해당 한다고 보았습니다. 품질검사 미이행 혐의에 대해: 혼합된 석유제품 전체에 대해 새로 품질검사를 받아야 한다 고 판단하였습니다. 밀수입 혐의에 대해: 관할 세관장에 신고하지 않고 비규격 경유를 국내에 반입한 행위를 밀수입 으로 인정하였습니다. 범인도피교사 혐의에 대해: 피고인 D가 H에게 허위진술을 교사한 사실을 인정 하였습니다. 양형 이유: 법원은 피고인 D에게 징역 7년 및 벌금 97억 원 을 선고하면서 다음과 같은 사항을 고려하였습니다: 유리한 정상: 사실관계를 대부분 인정하고 반성하고 있음 가짜석유제품의 품질이 정품과 큰 차이가 없음 최근 5년 내 전과가 없음 불리한 정상: 4개월 이상 장기간 동안 계획적이고 조직적으로 범행을 저지름 수입원가만 45억 원에 달하는 700만 리터 이상의 비규격 경유를 밀수입함 시가 250억 원에 달하는 2,000만 리터 이상의 가짜 석유제품을 제조 판매함 통관질서와 석유제품 유통질서를 크게 훼손함 수사 중에도 범행을 은폐하려 하고 추가 범행을 저지름 동종 전과가 있음에도 더 큰 규모의 범행을 저지름 항소심 법원의 판단 항소심 법원은 1심 판결을 대부분 유지하면서 일부 범죄사실에 대해 다음과 같이 판단을 수정하였습니다: 범죄일람표 2 순번 4, 6, 8, 11번 기재 각 범죄사실에 대해 일부 수정하였습니다. 예를 들어, 순번 4번의 경우 밀수입된 비규격 경유의 양을 1,061,672리터에서 약 674,820리터로 수정하였습니다. 범죄일람표 2 순번 11번 기재 무신고 수입행위에 대해 미수죄로 판단 하였습니다. 경찰에 의해 압수된 가짜 석유제품은 무신고 수입행위의 기수에 이르렀다고 볼 수 없다고 판단 하였습니다. 나머지 쟁점에 대해서는 1심의 판단을 대체로 유지하였습니다. 양형에 대해서는 1심의 판단을 그대로 유지 하여 피고인 D에게 징역 7년 및 벌금 약 79억 원을 선고하였습니다. 대법원의 판단 대법원은 피고인들의 상고를 모두 기각하고 원심판결을 확정하였습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 원심의 사실인정과 법리적용에 오류가 없다고 판단하였습니다. 피고인들이 주장한 사실오인 및 법리오해 주장을 모두 받아들이지 않았습니다. 양형부당 주장에 대해서도 원심의 판단이 정당하다고 보았습니다. 결론적으로 대법원은 원심판결에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 관련 법리를 오해한 잘못이 없다고 판단하였습니다. 시사점 이 사건은 석유 관련 사업을 영위하는 기업들과 관계자들에게 중요한 시사점을 제공합니다: 석유제품의 품질과 유통 관리의 중요성: 이 사건은 석유제품의 품질과 유통 관리가 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 비록 혼합된 가짜석유제품의 품질이 정품과 크게 다르지 않다고 하더라도, 법령에서 정한 절차를 거치지 않고 제조·판매하는 것은 엄중한 처벌의 대상이 됩니다. 따라서 석유 관련 사업자들은 항상 관련 법규를 준수하고, 정해진 절차에 따라 품질검사를 받아야 합니다. 밀수입의 위험성: 이 사건에서 피고인들은 관세를 회피하기 위해 비규격 경유를 밀수입하였습니다. 이는 단순히 관세법 위반에 그치지 않고 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세)죄로 가중처벌되는 중대한 범죄 입니다. 따라서 수입업체들은 모든 수입 물품에 대해 정확하게 신고하고 필요한 절차를 거쳐야 합니다. 범죄은폐 시도의 위험성: 피고인 D는 범행이 발각된 후 다른 사람에게 허위진술을 교사하는 등 범죄를 은폐하려 시도하였습니다. 이는 별도의 범죄로 처벌받게 되어 결과적으로 더 무거운 처벌을 받게 되는 원인이 되었습니다. 따라서 범죄 혐의가 있을 경우, 은폐를 시도하기보다는 성실하게 수사에 협조하는 것이 장기적으로 더 유리할 수 있습니다. 동종 전과자에 대한 엄중한 처벌: 피고인 D는 과거에도 유사한 범죄로 처벌받은 전력이 있었음에도 더 큰 규모의 범행을 저질렀습니다. 이는 양형에 있어 매우 불리하게 작용 하였습니다. 따라서 한 번 처벌받은 경험이 있다면, 이후에는 더욱 엄격하게 법을 준수해야 합니다. 기업의 사회적 책임과 윤리경영의 중요성: 이 사건은 기업이 단기적인 이익만을 추구하다가 얼마나 큰 위험에 빠질 수 있는지를 보여줍니다. 기업은 법규를 준수하고 윤리경영을 실천하는 것이 장기적으로 기업의 지속가능성을 높이는 길임을 인식해야 합니다. 특히 석유와 같은 국민 생활과 밀접한 관련이 있는 제품을 다루는 기업들은 더욱 높은 수준의 윤리의식과 사회적 책임감이 요구됩니다. 내부 통제 시스템의 중요성: 이 사건에서 회사의 대표이사와 주요 임직원들이 공모하여 범죄를 저질렀다는 점은 회사의 내부 통제 시스템이 제대로 작동하지 않았음을 보여줍니다. 기업은 불법행위를 사전에 방지하고 적발할 수 있는 효과적인 내부 통제 시스템을 갖추어야 합니다. 이는 임직원들의 불법행위를 예방하고 기업의 리스크를 관리하는 데 매우 중요합니다. 법적 처벌의 엄중성: 이 사건에서 피고인들은 매우 무거운 형을 선고받았습니다. 이는 경제범죄, 특히 국민 생활과 밀접한 관련이 있는 분야에서의 불법행위에 대해 법원이 엄중하게 처벌하고 있음을 보여줍니다. 따라서 기업과 개인은 단기적인 이익을 위해 불법행위를 저지르는 것이 결국에는 더 큰 손실로 돌아올 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 전문가 조언의 중요성: 이러한 복잡한 법적 문제에 직면했을 때, 전문 변호사의 조언을 구하는 것이 매우 중요합니다. 법률은 복잡하고 지속적으로 변화하므로, 전문가의 도움을 받아 적절히 대응하는 것이 필요합니다. 특히 석유 관련 사업과 같이 규제가 엄격한 분야에서는 더욱 그러합니다. 이 사건은 석유 관련 사업을 영위하는 모든 기업과 개인에게 중요한 교훈을 제공합니다. 법규 준수와 윤리경영의 중요성을 다시 한 번 일깨우며, 단기적 이익보다는 장기적인 기업의 지속가능성과 사회적 책임을 고려해야 함을 보여줍니다. 이 판례를 통해 우리는 기업 경영에 있어 준법정신과 윤리의식이 얼마나 중요한지 다시 한 번 생각해 볼 수 있습니다.

  • 한약재 수입업체의 통관용 한약재 사용, 업무방해죄로 유죄 확정됩니다 - 대법원 2021도13114 판결

    개요 이 사건은 한약재 수입업체가 관능검사와 위해물질검사를 통과하기 위해 통관용 한약재를 사용한 행위가 업무방해죄에 해당하는지가 쟁점 이 된 사건입니다. 대법원 2021도13114 판결에서는 이러한 행위가 업무방해죄에 해당한다고 판단하여 유죄를 확정했습니다. 피고인 피고인은 한약재 수출입업체인 C 주식회사의 대표이사 A와 사내이사 B, 그리고 법인인 C 주식회사 입니다. 사건의 경위 피고인들은 2015년 5월부터 2018년 2월까지 총 90회에 걸쳐 중국에서 수입한 한약재에 대해 관능검사와 위해물질검사를 받을 때, 국내에서 미리 준비한 '통관용 한약재'를 보세창고에 반입하여 검사 대상으로 사용했습니다. 이를 통해 부적합 판정을 피하고 수입 허가를 받았습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들의 행위가 관세법위반(부정수입)과 업무방해 에 해당한다고 보아 기소했습니다. 공소사실에 따르면, 피고인들은 통관대행업체와 보세창고 관련자들과 공모하여 관능검사위원들이 모든 한약재를 검사할 수 없는 상황을 이용 했습니다. 미리 준비한 통관용 한약재를 검사가 용이한 위치에 두어 이를 수입한 한약재인 것처럼 기망하여 관능검사와 위해물질검사를 받았다 는 것입니다. 또한 검사는 피고인들이 위해물질이 포함된 한약재를 수입한 행위가 약사법 위반에 해당 한다고 보아 기소했습니다. 피고인들이 대한민국약전 기준에 맞지 않는 의약품을 판매할 목적으로 수입했다는 것입니다. 죄명 업무방해 관세법위반(부정수입) 약사법위반 피고인의 주장 피고인들은 다음과 같이 주장했습니다: 통관용 한약재를 보낸 것은 사실이지만, 이것이 항상 검사 대상이 된 것은 아니며, 검사위원들이 여러 마대에서 골고루 채취한 검체로 검사했기 때문에 업무방해나 부정수입에 해당하지 않는다고 주장 했습니다. 위해물질이 포함된 한약재 수입과 관련해서는, 관능검사와 위해물질검사, 자체 검사, 제3의 검사소 검사에서 모두 적합 판정을 받은 후 유통된 것이므로 고의가 없었다고 주장 했습니다. 반송·폐기명령 위반과 관련해서는 일부 품목은 정상적으로 반송했고, 정상 반송되지 않은 품목에 대해서도 고의가 없었다고 주장 했습니다. 1심 법원의 판단 부산지방법원은 2020년 12월 9일 선고한 2019고단6357 판결에서 다음과 같이 판단했습니다: 업무방해 및 관세법위반(부정수입) 부분 법원은 피고인들의 행위가 업무방해죄와 관세법위반(부정수입)죄에 해당한다고 판단했습니다. 주요 근거는 다음과 같습니다: 피고인들이 통관용 한약재를 보내어 적합 판정을 받은 후 이후 식약처 검사에서 부적합 판정을 받은 사례가 있었습니다. 검사위원들은 보세창고 내 물품이 모두 수입물품이라고 전제하고 검사에 임하는데, 피고인들은 이를 이용해 검사위원들의 오인을 유발했습니다. 검사 환경의 제약으로 인해 미리 준비된 마대나 박스에서 검체를 채취하는 경우가 많았고, 이는 적합·부적합 판정에 유의미한 영향을 미칠 수 있었습니다. 피고인들은 부적합 판정을 받을 염려가 있는 품목에 대해 선별적으로 통관용 한약재를 보냈습니다. 위해물질 포함 한약재 수입 관련 약사법위반 부분 법원은 피고인들에게 위해물질 포함 한약재 수입에 대한 고의 가 있었다고 판단했습니다. 주요 근거는 다음과 같습니다: 피고인들은 모든 수입품목이 아닌 특정 품목에 대해서만 통관용 한약재를 보냈습니다. 피고인들은 중국 수출업자와 위해물질검사 대비가 필요한 품목에 대해 논의 했습니다. 부정한 방법으로 수입·판매한 한약재 중 일부가 식약처 검사에서 위해물질 판정을 받았습니다. 양형 법원은 피고인 A에게 징역 2년 6월, 피고인 B에게 징역 1년 6월, 피고인 C 주식회사에 벌금 3,000만 원 을 선고했습니다. 양형 이유로는 다음과 같은 점들이 고려되었습니다: 국민보건에 위해를 줄 수 있는 행위였다는 점 한약재에 대한 국민 불신을 초래할 수 있는 점 반송·폐기 명령을 받은 한약재도 시중에 유통시킨 점 포탈한 관세액이 적지 않은 점 지속적으로 부정수입을 했다는 점 다만 포탈한 관세를 모두 납부한 점, 동종 범죄 전력이 없는 점 등도 고려되었습니다. 항소심 법원의 판단 부산지방법원은 2021년 9월 9일 선고한 2020노4231 판결에서 1심 판결을 대부분 유지했습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 업무방해 및 관세법위반(부정수입) 부분 항소심 법원은 1심의 판단이 정당하다고 보았습니다. 추가로 다음과 같은 점을 지적했습니다: 한약재관능검사해설서상의 검체 채취 기준에 미달하는 검체를 채취했다고 해도, 그것이 불충분한 검사라고 단정할 수 없습니다. 관능검사 및 위해물질검사는 수입신고 과정에서 이루어지는 절차로, '상대방으로부터 신청을 받아 수용 여부를 결정하는 업무'와는 다릅니다. 따라서 통관용 한약재를 보세창고에 반입하는 것만으로도 업무방해의 위험이 발생했다고 볼 수 있습니다. 통관대행업체와 관능검사위원들 사이에 공모가 있었다는 증거는 없습니다. 위해물질 포함 한약재 수입 관련 약사법위반 부분 항소심 법원도 1심의 판단을 유지했습니다. 양형 항소심 법원은 1심의 양형을 그대로 유지했습니다. 대법원의 판단 대법원은 2021년 12월 16일 선고한 2021도13114 판결에서 피고인들의 상고를 모두 기각하고 원심 판결을 확정했습니다. 대법원은 원심의 판단에 법리오해나 심리미진 등의 잘못이 없다고 보았습니다. 시사점 이 판결은 한약재 수입 과정에서의 불법 행위에 대한 중요한 선례가 될 것입니다. 주요 시사점은 다음과 같습니다: 통관 과정의 투명성과 신뢰성 확보 필요성: 이 사건은 한약재 수입 과정에서의 불법 행위가 국민 건강에 직접적인 위협이 될 수 있음을 보여줍니다. 따라서 통관 과정의 투명성과 신뢰성을 높이기 위한 제도적 장치가 필요합니다. 예를 들어, 검사 과정을 더욱 엄격히 하고, 무작위 추출 방식을 개선하며, 검사관의 전문성을 높이는 등의 방안을 고려해볼 수 있습니다. 기업의 윤리경영 중요성: 이 사건의 피고인들은 단기적인 이익을 위해 불법적인 방법을 사용했지만, 결국 큰 대가를 치르게 되었습니다. 이는 기업이 윤리경영의 중요성을 인식하고 장기적인 관점에서 정직하고 투명한 경영을 해야 함을 시사합니다. 관련 업계 종사자들의 주의 필요: 한약재 수입업에 종사하는 분들은 이 판결을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 통관 과정에서의 모든 행위가 업무방해죄로 해석될 수 있다는 점을 인식 하고, 철저히 법규를 준수해야 합니다. 소비자의 주의 필요성: 소비자들도 이 사건을 통해 한약재의 안전성에 대해 더 관심을 가질 필요가 있습니다. 신뢰할 수 있는 업체에서 생산된 제품을 구매하고, 필요시 한약재의 성분과 원산지 등을 꼼꼼히 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 법적 해석의 중요성: 이 판결은 업무방해죄의 해석 범위를 넓혔다는 점에서 법률적으로도 중요한 의미가 있습니다. 특히 검사 과정에서의 위계 행위가 업무방해죄에 해당할 수 있다는 점을 명확히 했습니다. 처벌 수위의 적정성: 이 사건에서의 처벌 수위는 유사한 사건에 대한 중요한 참고 기준이 될 것입니다. 한약재 수입과 관련된 불법 행위에 대해 법원이 엄중히 처벌하고 있다는 점을 주목 할 필요가 있습니다. 제도 개선의 필요성: 이 사건을 계기로 한약재 수입 및 검사 제도 전반에 대한 재검토가 필요할 수 있습니다. 현행 제도의 허점을 보완하고, 더욱 효과적인 검사 시스템을 구축하는 등의 노력이 요구됩니다. 마지막으로, 이 판결의 내용은 특정 사실관계에 기반한 것이므로, 유사한 상황이라도 구체적인 사실관계에 따라 다른 판단이 나올 수 있습니다. 따라서 관련 문제가 발생했을 때는 반드시 전문 변호사와 상담하여 적절한 법적 조언을 받으시기 바랍니다.

  • 상표법위반과 관세법위반으로 유죄 판결을 받은 사건, 대법원 2021도14366 판결에서 상고가 기각되었습니다. 위조품 판매자들은 어떤 처벌을 받았을까요?

    개요 이 사건은 해외 유명 상표의 위조품을 수입하여 판매한 피고인들에 대한 상표법위반 및 관세법위반 사건입니다. 대법원 2021도14366 판결에서 피고인들의 상고가 기각되어 원심 판결이 확정되었습니다. 이 사건을 통해 위조품 수입 및 판매의 위법성과 그에 따른 법적 책임 에 대해 살펴볼 수 있습니다. 피고인 이 사건의 피고인은 A와 B 두 명입니다. 사건의 경위 피고인 B는 인터넷 쇼핑몰인 'H', 'I' 홈페이지를 개설한 뒤 주문 접수, 인터넷 사이트 관리 업무 등을 담당할 직원으로 피고인 C을 고용 했습니다. 피고인 A는 피고인 B, C와 함께 해외 유명 상표의 위조품을 수입하여 판매하는 일에 가담했습니다. 피고인 A는 주로 위조품의 수입을 담당 했습니다. 그는 피고인 B와 공모하여 'D' 사업자 명의로, 피고인 C와 공모하여 'F' 사업자 명의로 위조품을 수입하면서 허위로 신고 했습니다. 또한 피고인 A는 단독으로 중국 국적의 성명불상자와 공모하여 위조 의류, 신발, 가방 등을 국내로 반입하려 시도 했습니다. 피고인들은 2017년 11월 7일경부터 2019년 7월 31일경까지 약 2년간 중국에서 해외 유명 상표의 위조품을 구매하여 국내로 수입한 후 인터넷 쇼핑몰을 통해 판매 했습니다. 이들은 총 2,950회에 걸쳐 정품시가 합계 6,915,300,000원 상당의 가방, 지갑 등 해외 유명 상표의 위조품들을 'H' 및 'I' 인터넷 쇼핑몰 고객들을 상대로 판매했습니다. 피고인 A는 이후에도 2019년 7월 12일경 인천세관에서 위조 나이키 운동화 등 650개(시가 합계 12,849,876원 상당)를 밀수입하려다 적발되었습니다. 또한 같은 날 정품시가 합계 150,389,000원 상당의 위조 의류, 신발류, 가방 664개를 국내에 반입하려다 적발되었습니다. 피고인 C는 2019년 8월 1일경부터 인터넷 쇼핑몰 'H', 'I'를 단독으로 운영하면서 2019년 11월 30일경까지 387회에 걸쳐 정품시가 합계 921,200,000원 상당의 위조품들을 판매했습니다. 이러한 일련의 사건 경위를 통해 피고인들은 상표법위반 및 관세법위반 혐의로 기소되었습니다. 검사의 기소 검사는 피고인들을 상표법위반 및 관세법위반 혐의로 기소했습니다. 구체적인 공소사실은 다음과 같습니다: 상표법위반: 피고인들은 2017년 11월 7일경부터 2019년 7월 31일경까지 총 2,950회에 걸쳐 정품시가 합계 6,915,300,000원 상당의 가방, 지갑 등 해외 유명 상표의 위조품들을 인터넷 쇼핑몰 고객들을 상대로 판매 했습니다. 관세법위반: 피고인들은 물품을 수입하면서 납세의무자 및 화주의 상호를 허위로 신고 했습니다. 피고인 A와 B는 28회에 걸쳐, 피고인 A와 C는 11회에 걸쳐 이러한 허위 신고를 했습니다. 검사는 이러한 행위가 상표법 제230조 및 관세법 제276조 제2항 제4호, 제241조 제1항을 위반한 것이라고 주장했습니다. 죄명 상표법위반 관세법위반 피고인의 주장 피고인들은 1심과 항소심에서 범행을 대체로 인정했으나, 양형부당을 이유로 상고했습니다. 특히 피고인 B는 추징금 산정에 대해 이의를 제기 했습니다. 1심 법원의 판단 1심 법원은 피고인들의 범행을 유죄로 인정하고 다음과 같이 선고했습니다: 피고인 A: 징역 10월, 벌금 700만원, 몰수 피고인 B: 징역 1년, 집행유예 3년, 벌금 500만원, 추징금 760,820,723원 피고인 C: 징역 1년, 집행유예 3년, 벌금 500만원, 추징금 23,450,200원 항소심 법원의 판단 항소심 법원은 피고인들과 검사의 항소를 모두 기각했습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 피고인 B의 추징금에 관한 판단: 몰수, 추징의 대상이 되는지 여부나 추징액의 인정은 엄격한 증명을 필요로 하지 않습니다. 피고인 B가 인터넷 쇼핑몰을 통해 2,950회에 걸쳐 위조품을 판매하여 얻은 판매대금 합계액 760,820,723원을 추징하는 것이 정당 하다고 판단했습니다. 피고인 B가 인터넷 쇼핑몰 운영에 비용을 지출했다고 하더라도, 이는 범죄수익을 소비하는 방법에 지나지 않으므로 추징금에서 공제할 수 없다 고 보았습니다. 양형에 관한 판단: 원심의 양형이 재량의 합리적인 범위를 벗어나지 않았다고 판단했습니다. 대법원의 판단 대법원은 피고인들의 상고를 모두 기각했습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다: 피고인 A의 양형부당 주장에 대해: 형사소송법 제383조 제4호에 따라 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역이나 금고가 선고된 사건에서만 양형부당을 사유로 한 상고가 허용됩니다. 피고인 A에 대해 그보다 가벼운 형이 선고되었으므로 양형부당 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다고 판단했습니다. 피고인 B의 주장에 대해: 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 추징액 산정에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다고 보았습니다. 시사점 이 판결은 위조품 수입 및 판매에 대한 법적 책임과 처벌 수위를 잘 보여주고 있습니다. 이 사건을 통해 우리는 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있습니다: 위조품 거래의 심각성: 이 사건에서 피고인들은 약 2년간 69억 원 상당의 위조품을 판매했습니다. 이는 위조품 거래가 단순한 개인적 차원의 문제가 아니라 대규모 경제 범죄로 발전할 수 있음을 보여줍니다. 위조품 거래는 정품 제조사의 권리를 침해할 뿐만 아니라, 소비자 피해와 국가 경제에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 인터넷을 통한 범죄의 위험성: 피고인들은 인터넷 쇼핑몰을 통해 위조품을 판매했습니다. 이는 인터넷이 범죄의 도구로 악용될 수 있음을 보여줍니다. 소비자들은 인터넷 쇼핑 시 제품의 진위 여부를 꼼꼼히 확인해야 하며, 의심스러운 경우 구매를 자제해야 합니다. 관세법 위반의 심각성: 이 사건에서는 상표법 위반뿐만 아니라 관세법 위반도 함께 다루어졌습니다. 수입 과정에서 납세의무자와 화주의 상호를 허위로 신고한 것은 국가의 관세 행정을 방해하는 중대한 범죄입니다. 이는 단순히 세금을 회피하는 차원을 넘어 국가 경제 질서를 어지럽히는 행위로 볼 수 있습니다. 범죄수익 환수의 중요성: 이 판결에서는 피고인들에게 징역형과 벌금형 외에도 상당한 금액의 추징금이 부과되었습니다. 이는 범죄로 인한 부당이득을 철저히 환수하겠다는 법원의 의지를 보여줍니다. 범죄수익 환수는 범죄 예방에 중요한 역할을 합니다. 공범의 책임: 이 사건에서는 여러 명의 피고인이 공모하여 범행을 저질렀습니다. 법원은 각자의 역할과 책임에 따라 형량을 달리 정했습니다. 이는 범죄에 가담한 모든 이들이 그 책임을 피할 수 없음을 보여줍니다. 양형 기준: 대법원은 하급심의 양형 판단을 존중했습니다. 이는 양형이 법관의 재량 영역이며, 1심과 항소심에서 충분히 검토된 사항에 대해서는 대법원이 쉽게 개입하지 않는다는 원칙을 보여줍니다. 소비자의 주의 필요성: 이 사건은 소비자들에게도 중요한 교훈을 줍니다. 지나치게 저렴한 가격의 명품은 위조품일 가능성이 높습니다. 소비자들은 공식 유통 채널을 통해 제품을 구매하고, 의심스러운 경우 전문가의 감정을 받아보는 등 주의를 기울여야 합니다. 기업의 책임: 정품 제조사들도 위조품 유통을 막기 위해 노력해야 합니다. 제품에 위조 방지 장치를 도입하거나, 소비자 교육을 실시하는 등의 방법으로 위조품 유통을 막을 수 있습니다. 국제 협력의 필요성: 이 사건에서 위조품은 중국에서 제조되어 한국으로 수입되었습니다. 위조품 문제는 한 국가만의 노력으로는 해결하기 어렵습니다. 국가 간 협력을 통해 위조품 제조와 유통을 근절해야 합니다. 법률 전문가 상담의 중요성: 이 사건과 같은 복잡한 법률 문제에 직면했을 때는 반드시 전문 변호사와 상담해야 합니다. 각 사건의 구체적인 사실관계에 따라 법적 판단이 달라질 수 있으므로, 본인의 상황에 맞는 정확한 법률 자문을 받는 것이 중요합니다. 위와 같은 시사점들을 고려할 때, 우리는 위조품 거래의 위험성을 인식하고 이를 근절하기 위해 노력해야 합니다. 소비자, 기업, 정부 모두가 각자의 위치에서 책임을 다해야 하며, 필요한 경우 전문가의 도움을 받아 적절히 대응해야 합니다. 이 판결은 위조품 거래에 대한 법원의 엄중한 태도를 보여주고 있으며, 앞으로도 이러한 불법 행위에 대해 강력한 제재가 이뤄질 것임을 시사합니다.

  • 대법원 2022도14756 판결로 본 담배 밀수입 범죄단체 가입 및 활동의 실태와 처벌 - 국제적 범죄조직에 연루된다면 중형은 피할 수 없습니다.

    개요 이 글에서는 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021도14756 판결을 중심으로 담배 밀수입 범죄단체 가입 및 활동에 대한 법원의 판단을 살펴보겠습니다. 이 사건은 국제적인 담배 밀수 조직에 가담한 피고인이 관세법위반 및 범죄단체 가입·활동 혐의로 기소되어 1심과 2심에서 유죄 판결을 받고 상고하였으나 대법원에서 상고가 기각된 사례입니다. 피고인 피고인 A는 인천 중구 B에 있는 C센터의 (주)D 등 보세창고에서 수입화물의 국내 운송을 하거나 알선 하는 사람입니다. 사건의 경위 2020년 6월경, E라는 사람이 중국과 한국을 오가며 담배 밀수 조직을 구성하였습니다. E는 중국의 F와 협력하여 정상 수입 화물에 위조 담배를 숨겨 한국으로 밀수입하기로 계획하였습니다. 이 과정에서 E는 피고인 A를 포함한 여러 사람들을 조직에 가담시켰습 니다. 피고인 A는 이 조직에서 밀수입한 담배를 보세창고에서 반출하고 국내 판매처로 운반하는 총책임자 역할 을 맡았습니다. 2020년 7월 14일부터 9월 1일까지 총 5회에 걸쳐 약 76,541보루의 담배가 밀수입되었고, 이의 국내 도매가격은 23억 원 상당이었습니다. 검사의 기소 검사는 피고인 A를 다음과 같이 기소하였습니다: 범죄단체가입죄: "피고인은 2020. 6.경 인천 일대에서 E의 권유에 따라 밀수입한 담배 등의 국내 배송 및 판매 총책임자 역할을 맡아 보기로 하면서 E의 위 범행 방법에 따른 범행 조직이 범죄집단이라는 사실을 알면서 가입 하였다." 관세법위반 및 범죄단체활동죄: " 피고인은 E, N, Q, P, H 등과 공모하여 세관장에게 신고하지 아니한 담배 등을 밀수입함과 동시에 범죄집단활동 을 하였다." 검사는 이러한 주장의 근거로 다음과 같은 증거를 제시하였습니다: 피고인의 일부 법정진술 Q, E, P, H, N에 대한 각 검찰피의자신문조서 T, W, N에 대한 각 경찰피의자신문조서 AB, AC, AD에 대한 각 경찰진술조서 각종 압수물과 관련 서류, CCTV 영상, 통화내역 등 죄명 관세법위반 범죄단체가입 범죄단체활동 피고인의 주장 피고인과 변호인은 다음과 같이 주장하였습니다: " 담배밀수에 가담한 것은 맞지만 지시에 따른 단순 방조행위 정도에 불과하고 E 외 다른 공범들과의 공모사실이 없어 범죄단체가입 및 활동을 한 적이 없다 ." 피고인 측은 이 주장의 근거로, 밀수조직의 구성원들 사이에 인적 유대관계가 없는 경우가 많았다는 점 을 들었습니다. 즉, 단순히 개별적으로 지시를 받아 행동했을 뿐, 조직적인 범죄집단에 가입하거나 활동한 것은 아니라고 주장 한 것입니다. 1심 법원의 판단 부산지방법원은 2021. 7. 14. 선고 2020고단5114, 1733(병합) 판결에서 피고인에 대해 유죄를 선고하였습니다. 주요 쟁점과 판단은 다음과 같습니다: 범죄단체 해당 여부: 법원은 이 사건 밀수조직이 형법 제114조의 ' 범죄를 목적으로 하는 집단'에 해당 한다고 판단하였습니다. 그 근거로 다음과 같은 점을 들었습니다: 위조담배를 밀수하여 국내에 판매할 목적으로 인천 등지에 근거지를 둔 상태였음 총책으로서의 조직원 관리, 판매대금 회수와 관리 및 이익의 분배, 창고에서의 밀수품 반출, 배송 등의 역할이 분 담되어 있었음 각 구성원들이 그 역할에 따라 유기적으로 움직임으로써 계속적, 반복적, 체계적으로 밀수입이 행해졌음 피고인의 가담 정도: 법원은 피고인이 단순 방조가 아닌 공동정범에 해당 한다고 보았습니다. 그 근거로 다음과 같은 점을 들었습니다: 피고인은 밀수조직에서 국내 배송 및 판매 총책임자 역할 을 맡았음 보세창고에서의 밀수품 반출, 운반책 섭외, 국내 판매처로의 이동 등 핵심적인 역할 을 수행하였음 공동범행의사 및 기능적 행위지배가 인정 됨 형량 및 양형이유: 법원은 피고인에게 징역 2년 6월 을 선고하였습니다. 주요 양형이유는 다음과 같습니다: 범행의 경위, 수법, 침해법익, 밀수품의 규모, 피고인의 가담 정도 등에 비추어 죄질이 좋지 않음 증거에 의해 범행이 넉넉히 인정됨에도 불구하고 자신은 방조범에 불과하다며 죄책을 극구 회피하고 있어 재범가능성이 높음 다만 이 사건 범행으로 인해 피고인이 얻은 이득이 크지 않은 점은 유리한 정상으로 참작함 항소심 법원의 판단 부산지방법원은 2021. 10. 14. 선고 2021노2410 판결에서 1심 판결을 파기하고 다음과 같이 판단하였습니다: 범죄단체 해당 여부 및 피고인의 가담 정도: 항소심 법원도 1심과 마찬가지로 이 사건 밀수조직이 범죄단체에 해당하고, 피고인이 공동정범의 지위에 있다고 판단하였습니다. 그 근거는 1심 판결과 유사합니다. 추징 여부: 항소심 법원은 1심과 달리 피고인에 대한 추징을 선고 하였습니다. 그 근거는 다음과 같습니다: " 관세법상의 추징은 일반 형사법에서의 추징과는 달리 징벌적 성격을 띠고 있어 여러 사람이 공모하여 관세를 포탈하거나 관세장물을 알선, 운반, 취득한 경우에는 범인 중 1인이 그 물품을 소유하거나 점유하였다면 그 물품의 범죄 행위 당시 국내도매가격에 상당한 금액을 그 물품의 소유 또는 점유사실의 유무를 불문하고 범인 전원으로부터 각각 추징할 수 있는 것이고, 범인이 밀수품을 소유하거나 점유한 사실이 있다면 압수 또는 몰수가 가능한 시기에 범인이 이를 소유하거나 점유한 사실이 있는지 여부에 상관없이 관세법 제282조에 따라 몰수 또는 추징할 수 있다." 형량 및 양형이유: 항소심 법원은 피고인에게 징역 2년을 선고하였습니다. 주요 양형이유는 다음과 같습니다: 이 사건 범행은 관세의 부과·징수 및 수출입물품의 통관 질서를 해하는 범행임 담배에 대하여는 담배소비세 등 각종 세금이 부과됨에 따라 시중 유통가격과 밀수를 통한 수입가격의 차이가 커서 이 사건 밀수조직에 가담한 공범들이 얻은 전체적인 수익이 큼 이 사건 범행과 같은 담배밀수 행위는 담배에 대한 유통질서를 심각하게 교란할 수 있음 다만 피고인이 당심에서 밀수범행에 대하여는 인정하고 있는 점, 벌금형으로 2회 처벌받은 외에 다른 범죄전력이 없는 점, 피고인에게 귀속된 이익이 아주 크지는 않은 것으로 보이는 점, 이 사건에서 인정된 범행 기간이 그리 길지 아니한 점 등을 유리한 정상으로 참작함 대법원의 판단 대법원은 2022. 1. 13. 선고 2021도14756 판결에서 피고인의 상고를 기각하였습니다. 주요 판단 내용은 다음과 같습니다:"원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 '범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단'에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다."즉, 대법원은 항소심 법원의 판단이 정당하다고 보아 그대로 확정하였습니다. 시사점 이 판결은 국제적인 담배 밀수 조직에 가담한 경우, 단순히 지시에 따랐다거나 개별적으로 행동했다는 주장만으로는 범죄단체 가입 및 활동의 책임을 면하기 어렵다는 점을 보여줍니다. 이는 다음과 같은 시사점을 제공합니다: 범죄단체의 판단 기준: 법원은 범죄단체를 판단함에 있어 구성원들 간의 인적 유대관계보다는 조직의 구조와 기능에 초점 을 맞추고 있습니다. 특정 다수인이 공동의 범죄 목적 하에 역할을 분담하고, 그에 따라 유기적으로 움직이며 반복적으로 범죄를 실행할 수 있는 체계를 갖추었다면 범죄단체로 인정될 가능성이 높습 니다. 공동정범과 방조범의 구별: 단순히 지시에 따랐다는 사실만으로 방조범이 되는 것은 아닙니다. 조직 내에서 중요한 역할을 맡고, 그 역할이 범죄 실행에 필수적이었다면 공동정범으로 처벌될 수 있습니다. 이 사건에서 피고인은 밀수품의 반출과 운반, 판매 등 핵심적인 역할을 담당했기 때문에 공동정범으로 인정 되었습니다. 관세법상 추징의 특수성: 관세법 위반 사건에서의 추징은 일반 형사사건과 달리 징벌적 성격을 띱니다. 여러 사람이 공모하여 관세를 포탈하거나 관세장물을 알선, 운반, 취득한 경우, 범인 중 1인이 그 물품을 소유하거나 점유했다면 그 물품의 범죄 행위 당시 국내도매가격에 상당한 금액을 모든 범인으로부터 각각 추징할 수 있습니다. 이는 밀수 범죄에 대한 강력한 경제적 제재 수단 으로 작용합니다. 국제적 범죄조직의 위험성: 이 사건은 국제적인 담배 밀수 조직의 실태를 보여줍니다. 이러한 조직은 국경을 넘나들며 활동하기 때문에 단속과 처벌이 어렵고, 국가 간 협력이 필요합니다. 또한 이러한 조직에 가담할 경우, 본인의 의도와 관계없이 중형을 선고받을 수 있음을 인식해야 합니다. 법적 대응의 중요성: 이러한 국제적 범죄조직에 연루되었을 경우, 초기에 적절한 법적 대응을 하는 것이 매우 중요합니다. 전문 변호사와 상담하여 자신의 상황을 정확히 파악하고, 가능한 방어 전략을 수립 해야 합니다. 특히 범죄단체 가입 및 활동 혐의에 대해서는 단순 가담이 아닌 조직적 범행이었음을 입증하는 것이 검찰의 몫이므로, 이에 대한 반박 논리를 준비 해야 합니다. 예방의 중요성: 이 사건은 평범한 사람들도 고수익을 좇아 국제적 범죄조직에 연루될 수 있음을 보여줍니다. 따라서 의심스러운 제안을 받았을 때 신중하게 판단하고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 중요합니다. 특히 수출입 관련 업무를 하는 사람들은 관세법 등 관련 법규를 숙지하고 준수해야 합니다. 마지막으로, 이 판례는 특정 사실관계에 기반한 것임을 명심해야 합니다. 유사한 상황이라도 세부적인 사실관계에 따라 다른 판단이 내려질 수 있습니다. 따라서 본인의 상황에 대해 정확한 법률 자문을 받는 것이 중요합니다. 이 글의 내용은 일반적인 정보 제공 목적일 뿐이며, 구체적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문 변호사와 상담하시기 바랍니다.

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